Могут ли возникнуть проблемы в наследстве без зелёнки

Правовые проблемы наследования по закону и по завещанию, а также последствия при принятии наследства

Участие в наследственном процессе требует значительных денежных затрат, крепких нервов и довольно часто может быть сопряжено с определёнными проблемами.

Если завещание было составлено, то наследодатель мог допустить ряд ошибок, из-за которых его признают недействительным. Также недовольные составом завещания наследники могут пытаться оспорить его в суде, что грозит другим наследниками лишиться своей доли.

Какие же ещё проблемы могут поджидать человека, желающего вступить в наследство? Может ли рассчитывать на какую-либо часть бывшая жена? Что делать с долгами на оставленное имущество и можно ли восстановить срок обращения к нотариусу, если он пропущен? Все подробности в статье.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 938-52-17 . Это быстро и бесплатно !

Какие могут быть проблемы наследования?

Правовые проблемы по завещанию

Как при наличии завещательного документа, так и при его отсутствии есть несколько нюансов, которые могут поставить неподготовленного к процедуре человека в тупик. Вот некоторые из них.

Недействительность как последствие неправильного оформления

Существуют определённые правила написания, согласно которым завещание может вступить в силу после смерти человека (ст. 1124 ГК РФ):

  • Оно имеет письменную форму и написано от руки самим человеком, который желает оставить наследство (за исключением особых случаев).
  • Оно должно быть заверено нотариусом или другими лицами, которые в определённых ситуациях уполномочены на это действие (капитан корабля, главный врач).
  • В тексте должны быть указаны время и место удостоверения (кроме закрытой формы).
  • На нём должны стоять данные и подписи свидетелей (если они необходимы).

Если в тексте присутствуют небольшие описки (например, инициал наследника указан неверно, но уточняется его степень родства), то завещание не потеряет свою силу, поскольку из него можно извлечь необходимую информацию.

  • Если ошибки в тексте признаны грубыми и из-за них нельзя узнать достоверную информацию, которую пытался донести завещатель, то это помешает ему вступить в силу.
  • Также нельзя наследовать по завещательному документу, написанному недееспособным лицом.

Если одно из этих условий нарушено, завещание может быть признано недействительным и если оно уже вступило в силу, то все полученные наследниками свидетельства будут отменены.

Оспоримость документа

Если признать недействительным завещание может нотариус, то оспорить его представляется возможным только путём обращения в суд (ст. 1131 ГК РФ).

Причины, по которым можно обратиться в суд:

  1. Известно, что этот документ был написан наследодателем с применением морального или физического насилия.
  2. Он составил его после совершения угроз.
  3. Его заставили это сделать обманным путём.
  4. Наследодатель сделал это во время болезни и не мог отдавать отчёт о своих действиях (или в любой другой подобной ситуации).
  5. Другие возможные случаи, когда появляются сомнения, что документ был написан не по собственной воле человека.

Само заявление в суд подаётся заинтересованным лицом: наследником или отказополучателем. После чего судом проводится небольшое расследования для выявления нарушений при написании документа и выносится решение.

О сроках открытия наследства можете узнать здесь.

По закону

Они немного отличаются от тех, которые могут возникнуть при написании завещания, и обычно связаны не с умершим человеком и правильностью составленного документа, а с лицами, собирающимися вступить в наследство. Подробнее о различиях принятия наследства по закону и по завещанию мы рассказывали тут.

Широкий круг наследников

В России установлена одна из самых сложных систем наследования: по очередям. Во многих других странах получать имущество по наследству могут лишь самые близкие родственники, поскольку зачастую с остальными умерший мог даже никогда не видеться.

Считается, что на практике редко наследования доходит до 7 очереди, но на самом деле такие случаи не редки. А поскольку там прописаны люди, которые вовсе не обладают родственными связями с усопшим (падчерицы, отчимы), возникает множество споров по этому поводу.

Но даже при передаче имущества в руки представителей первой очереди могут возникнуть проблемы. У умершего может быть много детей, которые не могут договориться между собой о справедливом дележе собственности.

Начинаются ссоры, ругань, обращение в суды и появляются лишние проблемы для наследников. Кроме того могут также внезапно возникнуть претенденты на обязательную долю имущества, а это ещё более усложняет дело.

Развод до принятия наследства

Прежде всего, стоит отметить, что закон признаёт только официальный брак, заключённый в органах ЗАГСа. Если супруги проживали в гражданском браке (без совершения каких-либо обрядов и подписания договоров), либо заключили союз в церкви, получить наследство представляется возможным только в исключительных случаях и через суд.

Также в случае нахождения людей в браке стоит разграничивать их общее имущество на две равные доли. Одна из них принадлежит выжившему супругу и наследованию не подлежит.

На формальных основаниях такой брак считается не расторгнутым, что позволяет супругу рассчитывать на наследство, хотя это и противоречит интересам наследодателя.

Сложности вступления в права на имущество

Существует ряд других нюансов, которые могут значительно затянуть и усложнить наследственное дело и поставить в тупик наследников.

    Срок пропущен. Случаются ситуации, когда по намеренной или случайной вине третьих лиц законный наследник не узнаёт вовремя о своей возможности получить долю имущества. Часто от него это намеренно скрывают другие родственники в своих интересах.

В этом случае после получения информации о смерти наследодателя ему необходимо обратиться с иском в суд для восстановления своих прав. Там же нужно будет приложить соответствующие документы, которые подтвердят уважительность причины его позднего обращения.

  • Долги по наследству. Зачастую наследникам попадает в руки не только желанное имущество, но и кредиты, и другие долги наследодателя. Тогда они имеют право отказаться от наследной доли целиком (особенно, если долги превышают стоимость имущества), либо обязаны заплатить часть денег эквивалентную своей доли наследства.
  • Отсутствие наследного имущества. Может случится так, что человек указывает в завещании определённую вещь, но с его смертью она теряет свою ценность (автомобиль разбит в автокатастрофе). Тогда из наследования она исключается.
  • Итак, в процедуре наследования может возникнуть несколько сложностей, из-за которых она будет проходить более сложно. Завещание признаётся недействительным, другие претенденты на имущество пытаются увеличить свои доли, а кто-то пропускает срок обращения к нотариусу. Все эти проблемы разрешимы, нужно только не бояться защищать свои права в суде.

    Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:


    Проблемы связанные с обязательной долей в наследстве

    ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ

    Проблемы, связанные с обязательной долей в наследстве

    В юридической литературе высказываются различные мнения относительно обязательной доли в наследстве. Так, например, обязательная доля представляет собой «часть наследственного имущества, которая должна быть передана наследнику независимо от того, что сказано в завещании» Виноградова Р.И., Дмитриева Г.К., Репин В.С. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. В.П. Мозолина. М.: НОРМА, 2002. С. 90.; это «определенная доля в наследстве, которая бронируется для особой категории наследников независимо от содержания завещания» Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс. Учебник. М.: Эксмо, 2005. С. 124.; «личное предоставление» Ярошенко К.Б. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юристъ, 2002. С. 186. и «своеобразный гарантийный минимум для необходимых наследников» Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Ч. III. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1965. С. 317..

    Очевидно, что наличие института обязательной доли в российском наследственном праве призвано поддержать отдельную категорию лиц, нуждающихся в особой защите (возраст, состояние здоровья), а также обеспечить материальным достатком.

    В соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

    ГК РСФСР 1922 г. предусматривал размер обязательной доли не менее трех четвертых законной доли. Согласно ГК РСФСР 1964 г. размер обязательной доли составлял две трети доли, которая причиталась бы каждому из необходимых наследников при наследовании по закону. С принятием третьей части действующего ГК РФ произошло снижение размера обязательной доли.

    В ГК РФ круг обязательных наследников достаточно узок. В их число входят несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, его нетрудоспособный супруг и родители, а также несовершеннолетние и нетрудоспособные иждивенцы. Праву на обязательную долю придан личный характер, т.е. это право неразрывно связано с личностью обязательного наследника и оно не может перейти к другим лицам.

    Наследственное право Франции, Германии, Англии также содержит указание об обязательной доле в наследстве при наследовании имущества наследодателя Кабатов В.А. Новое в наследственном праве России // Государство и право. — 2002. — №7, С. 89.

    В Германии, например, согласно § 2303 — 2338 Германского гражданского уложения (далее — ГГУ) предусматривается «система обязательной доли», согласно которой «обязательный дольщик» является не наследником по закону, а кредитором, который вправе требовать выплаты ему определенной суммы наследниками по завещанию. Во Франции имущество наследодателя распадается на часть, находящуюся в его свободном распоряжении (quotite disponible), и часть, которая именуется в законе резервом (reserve). В Англии, напротив, законодательству неизвестны такие понятия, как «резерв» или «обязательная доля». Сравнительно недавно в английском праве появились средства защиты интересов семьи наследодателя. Акт о наследовании (об обеспечении семьи) 1938 г. предоставил возможность пережившему супругу, несовершеннолетним и нетрудоспособным детям право просить суд о назначении им «разумного» содержания из наследственного имущества, если оно не было обеспечено завещанием. Позднее согласно Акту «О наследовании» 1975 г. (далее — Акт о наследовании) воспользоваться правом о назначении «разумного» содержания предоставлялось бывшему супругу наследодателя, не вступившему в другой брак, детям умершего, в том числе еще не родившимся, иждивенцам и некоторым другим лицам, не связанным с наследодателем кровным родством. Акт о наследовании предоставил более широкие полномочия по определению размера и способа исчисления «разумного» содержания указанным лицам.

    Правом на обязательную долю в Германии обладают нисходящие родственники, родители и супруг, исключенные из числа наследников завещательным распоряжением или в том случае, если их доля по завещанию меньше, чем половина их законной доли (§ 2303 — 2305 ГГУ), получающие при этом половину той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. При этом в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследники завещательного отказа. Для Франции характерно, что все наследники, принадлежащие к классу нисходящих (дети, усыновленные, внуки и т.д.), пользуются правом на резерв. Размер резерва составляет половину наследства, если наследодатель оставил одного законнорожденного ребенка, две трети — если осталось двое детей и три четверти — если трое детей и более Власов Ю.Н. Наследственное право РФ. М., 1998 г., С. 43. Следует отметить, что переживший супруг во Франции права на резерв не имеет и потому может быть полностью лишен наследства. Для внебрачного ребенка, наследующего после своих отца или матери наряду с законнорожденными детьми, размер резерва составляет половину того, что причиталось бы ему, если бы он был законнорожденным. Если же он наследует наряду с братьями и сестрами наследодателя или с их нисходящими, размер повышается до трех четвертей. Восходящие наследники также имеют право на резерв при условии, что они призваны к наследованию по закону. Размер резерва составляет четверть наследства для каждой линии отцовской и материнской Залесский В.В. Основные институты гражданского права зарубежных стран / Под ред. В.В. Залесского. М.: НОРМА, 1999. С. 503..

    Таким образом, институт обязательной доли в наследственном праве России, Германии, Франции и Англии призван охранять имущественные интересы членов семьи наследодателя, регулирует обязанности собственника как члена семьи и его права по распоряжению наследственным имуществом. Размер обязательной доли в Англии устанавливается по усмотрению суда, во Франции зависит от наследников, призванных к наследованию. Для России и Германии размер обязательной доли является одинаковым, а также совпадает круг субъектов, являющихся необходимыми наследниками. Во Франции и России необходимые наследники являются полноправными наследниками, а в Германии и Англии — лишь кредиторами, которые вправе требовать выплаты им определенной суммы наследниками по завещанию Сывороткина И.Ю. Современное российское и зарубежное наследственное право и законодательство. — М.: Юристъ, 2006. С. 127..

    Правовые проблемы наследования по закону и по завещанию, а также последствия при принятии наследства

    Участие в наследственном процессе требует значительных денежных затрат, крепких нервов и довольно часто может быть сопряжено с определёнными проблемами.

    Если завещание было составлено, то наследодатель мог допустить ряд ошибок, из-за которых его признают недействительным. Также недовольные составом завещания наследники могут пытаться оспорить его в суде, что грозит другим наследниками лишиться своей доли.

    Какие же ещё проблемы могут поджидать человека, желающего вступить в наследство? Может ли рассчитывать на какую-либо часть бывшая жена? Что делать с долгами на оставленное имущество и можно ли восстановить срок обращения к нотариусу, если он пропущен? Все подробности в статье.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 938-52-17 . Это быстро и бесплатно !

    Какие могут быть проблемы наследования?

    Правовые проблемы по завещанию

    Как при наличии завещательного документа, так и при его отсутствии есть несколько нюансов, которые могут поставить неподготовленного к процедуре человека в тупик. Вот некоторые из них.

    Недействительность как последствие неправильного оформления

    Существуют определённые правила написания, согласно которым завещание может вступить в силу после смерти человека (ст. 1124 ГК РФ):

    • Оно имеет письменную форму и написано от руки самим человеком, который желает оставить наследство (за исключением особых случаев).
    • Оно должно быть заверено нотариусом или другими лицами, которые в определённых ситуациях уполномочены на это действие (капитан корабля, главный врач).
    • В тексте должны быть указаны время и место удостоверения (кроме закрытой формы).
    • На нём должны стоять данные и подписи свидетелей (если они необходимы).

    Если в тексте присутствуют небольшие описки (например, инициал наследника указан неверно, но уточняется его степень родства), то завещание не потеряет свою силу, поскольку из него можно извлечь необходимую информацию.

    • Если ошибки в тексте признаны грубыми и из-за них нельзя узнать достоверную информацию, которую пытался донести завещатель, то это помешает ему вступить в силу.
    • Также нельзя наследовать по завещательному документу, написанному недееспособным лицом.

    Если одно из этих условий нарушено, завещание может быть признано недействительным и если оно уже вступило в силу, то все полученные наследниками свидетельства будут отменены.

    Оспоримость документа

    Если признать недействительным завещание может нотариус, то оспорить его представляется возможным только путём обращения в суд (ст. 1131 ГК РФ).

    Причины, по которым можно обратиться в суд:

    1. Известно, что этот документ был написан наследодателем с применением морального или физического насилия.
    2. Он составил его после совершения угроз.
    3. Его заставили это сделать обманным путём.
    4. Наследодатель сделал это во время болезни и не мог отдавать отчёт о своих действиях (или в любой другой подобной ситуации).
    5. Другие возможные случаи, когда появляются сомнения, что документ был написан не по собственной воле человека.

    Само заявление в суд подаётся заинтересованным лицом: наследником или отказополучателем. После чего судом проводится небольшое расследования для выявления нарушений при написании документа и выносится решение.

    О сроках открытия наследства можете узнать здесь.

    По закону

    Они немного отличаются от тех, которые могут возникнуть при написании завещания, и обычно связаны не с умершим человеком и правильностью составленного документа, а с лицами, собирающимися вступить в наследство. Подробнее о различиях принятия наследства по закону и по завещанию мы рассказывали тут.

    Широкий круг наследников

    В России установлена одна из самых сложных систем наследования: по очередям. Во многих других странах получать имущество по наследству могут лишь самые близкие родственники, поскольку зачастую с остальными умерший мог даже никогда не видеться.

    Считается, что на практике редко наследования доходит до 7 очереди, но на самом деле такие случаи не редки. А поскольку там прописаны люди, которые вовсе не обладают родственными связями с усопшим (падчерицы, отчимы), возникает множество споров по этому поводу.

    Но даже при передаче имущества в руки представителей первой очереди могут возникнуть проблемы. У умершего может быть много детей, которые не могут договориться между собой о справедливом дележе собственности.

    Начинаются ссоры, ругань, обращение в суды и появляются лишние проблемы для наследников. Кроме того могут также внезапно возникнуть претенденты на обязательную долю имущества, а это ещё более усложняет дело.

    Развод до принятия наследства

    Прежде всего, стоит отметить, что закон признаёт только официальный брак, заключённый в органах ЗАГСа. Если супруги проживали в гражданском браке (без совершения каких-либо обрядов и подписания договоров), либо заключили союз в церкви, получить наследство представляется возможным только в исключительных случаях и через суд.

    Также в случае нахождения людей в браке стоит разграничивать их общее имущество на две равные доли. Одна из них принадлежит выжившему супругу и наследованию не подлежит.

    На формальных основаниях такой брак считается не расторгнутым, что позволяет супругу рассчитывать на наследство, хотя это и противоречит интересам наследодателя.

    Сложности вступления в права на имущество

    Существует ряд других нюансов, которые могут значительно затянуть и усложнить наследственное дело и поставить в тупик наследников.

      Срок пропущен. Случаются ситуации, когда по намеренной или случайной вине третьих лиц законный наследник не узнаёт вовремя о своей возможности получить долю имущества. Часто от него это намеренно скрывают другие родственники в своих интересах.

    В этом случае после получения информации о смерти наследодателя ему необходимо обратиться с иском в суд для восстановления своих прав. Там же нужно будет приложить соответствующие документы, которые подтвердят уважительность причины его позднего обращения.

  • Долги по наследству. Зачастую наследникам попадает в руки не только желанное имущество, но и кредиты, и другие долги наследодателя. Тогда они имеют право отказаться от наследной доли целиком (особенно, если долги превышают стоимость имущества), либо обязаны заплатить часть денег эквивалентную своей доли наследства.
  • Отсутствие наследного имущества. Может случится так, что человек указывает в завещании определённую вещь, но с его смертью она теряет свою ценность (автомобиль разбит в автокатастрофе). Тогда из наследования она исключается.
  • Итак, в процедуре наследования может возникнуть несколько сложностей, из-за которых она будет проходить более сложно. Завещание признаётся недействительным, другие претенденты на имущество пытаются увеличить свои доли, а кто-то пропускает срок обращения к нотариусу. Все эти проблемы разрешимы, нужно только не бояться защищать свои права в суде.

    Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

    Проблемы наследственного права

    Третья часть Гражданского кодекса РФ, посвященная, по большей части, наследственным правоотношениям, вступила в силу в 2002 году. Этот нормативный акт можно назвать одним из тех, которые были наиболее ожидаемы в России, так как социально-экономическая сфера за десять долгих лет значительно изменилась. Наследственные отношения были актуальны во все времена, о чем свидетельствует существование множества других актов до принятия новой части кодекса.

    При всем этом споры, которые складываются в области наследственного права, имеют место и на сегодняшний день. Активно обсуждается действующий Гражданский кодекс РФ (часть 3), в ходе чего звучат как плохие, так и хорошие комментарии.

    Понятие проблем в наследственном праве

    Как и любая другая область права, связанная с отношениями граждан между собой, наследственное право сопровождается рядом проблемных моментов.

    Проблемы наследственного права – это ряд нерешенных вопросов, которые каким-либо образом препятствуют нормальному процессу применения норм наследственного права.

    Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

    Проблемы наследования имели важное значение еще в древности. В Русской правде уже содержались нормы, которые касались наследования. Это также связано с тем, что данные вопросы касаются практически каждого человека и тесно связаны с собственностью граждан.

    Проблемы при наследовании по закону и завещанию

    Проведя анализ части 3 ГК РФ, можно выделить некоторые проблемные аспекты при наследовании по закону и по завещанию:

    • проблемы, касающиеся обязательной доли;
    • проблемы, связанные с недостойными наследниками.

    Проблемы, касающиеся обязательной доли. Закон установил перечень тех лиц, которые имеют абсолютное право на получение доли из наследства, несмотря на различные обстоятельства. Он отнес к ним несовершеннолетних детей наследодателя, а также его нетрудоспособных иждивенцев.

    Проблемы в данной сфере связаны, прежде всего, с выделением такой доли из общей наследственной массы. Согласно закону, обязательные наследники получают 50% всего наследственного имущества, в том числе и завещательные отказы других наследников, сделанные в его пользу. При этом возникает ряд проблемных моментов, которые касаются вопроса о расчете в денежном выражении объема данного отказа, если было предоставлено, например, право пользования жилым помещением.

    Задай вопрос специалистам и получи
    ответ уже через 15 минут!

    Проблемы возникают также в связи с недостатком законодательных формулировок в данной области. Так, закон не дает определение понятию «обязательных наследников». Кроме того, понятие «нетрудоспособных лиц» также отсутствует, что компенсируется лишь обращением к законодательным актам других отраслей права.

    Проблемы, связанные с недостойными наследниками. Закон закрепил исчерпывающий перечень лиц, которые могут стать недостойными наследниками. В первую очередь он отнес к ним тех, кто умышлено совершал противоправные действия против наследодателя или наследников, с целью поспособствовать тому, чтобы их или каких-либо других лиц призвали к наследованию либо увеличили их долю.

    Лица, которые совершили такие действия в состоянии невменяемости, освобождаются судом от уголовной ответственности и не могут быть признаны недостойными наследниками.

    Вторая категория таких лиц – это родители, лишенные родительских прав. Проблема в данном случае состоит в том, что такие наследники признаются недостойными в случае доказанного факта их злостного уклонения от содержания наследодателя. При этом иск о признании их недостойными может подать любой наследник, который сам заинтересован в изменении процесса перехода имущества.

    Обозначенные проблемы представляют лишь малую часть тех вопросов, которые являются открытыми и подлежат различным дискуссиям. Это говорит лишь о том, что наследственное право не стоит на месте, а активно развивается, меняется, что влечет за собой появление новых тем для обсуждения.

    Так и не нашли ответ
    на свой вопрос?

    Просто напиши с чем тебе
    нужна помощь

    Что делать если наследники не вступают в наследство и не отказываются от него

    Согласие преемника на приобретение завещанного ему имущества в полном объеме означает его принятие по доброй воле. Но что делать, если наследники не вступают в наследство и не отказываются от него? В статье вы получите подробный ответ на этот вопрос.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
    +7 (499) 450-39-61
    8 (800) 302-33-28

    Это быстро и бесплатно !

    Значение наследства

    Наследство — это имущество, которое человек пожелал передать другому лицу или лицам после своей смерти. Таким предметом может быть средство передвижения, недвижимая собственность, денежные средства, предметы интерьера и даже бизнес.

    Также владением, помимо прав, выступают имущественные обязанности, такие как:

    • право на получение прибыли от коммерческой деятельности;
    • обязанность по исполнению платежей по кредиту.

    При этом к наследству не относятся те права и обязанности, что неразрывны с личностью умершего, например:

    • право на алименты;
    • компенсация морального вреда;
    • иные невещественные блага и неимущественные права.

    Различают наследное богатство по видам:

    • то, которое описано в завещании;
    • то, что может быть присуждено по закону.

    По закону имущество проходит через каждую очередь преемников, которая содержит в себе восемь ступеней, до того момента, пока кто-то не примет согласие о наследовании.

    Первая очередь отдается на право наследования детям, супругу, родителям. Следующая очередь подразумевает наследование братьями, сестрами как полнородными, так и неполнородными, а также бабушками и дедушками со стороны обоих родителей. Третья очередь — это тети и дяди наследодателя, а четвертая и до предпоследней — все дальние родственники (те, кто перечислен в ст. 1145 ГК РФ). Последняя, или восьмая, очередь представляет собой государство.

    Таким образом, проходит вся цепочка преемников. Ответственный за наследство нотариус старается найти и оповестить каждую очередь. Если не находится ни один из родственников наследодателя, то государство получает все его имущество.

    Если наследодатель оставил завещание, оно имеет первостепенное значение. Например, если наследодатель преследует цель наделить благами свою племянницу вперёд дочери, тогда завещание просто необходимо.

    Важно! Оформленное на бумаге завещание требует нотариального удостоверения. Если же нет возможности составить документ у юриста, его можно оформить в присутствии двух свидетелей.

    Полностью распоряжаться своим имуществом могут дееспособные граждане. Когда дееспособность выражена частично, тогда признавать новую собственность разрешено с согласия доверенных лиц, а в случае неимения дееспособности (малолетние дети, неработоспособные лица) имеют право на заключение подобного рода сделки их представители, опекуны, усыновители.

    Раздел наследства

    Непризнание наследства одним из наследников

    Прежде чем распоряжаться наследством, надо написать заявление на его причисление. Принятым оно считается со дня открытия такового наследства и не зависящим от государственной регистрации, если унаследовано имущество, требующее регистрации прав.

    Также можно фактически овладеть наследством, другими словами — управлять имуществом, сохранять его, содержать и, может быть, даже уплатить долги за новопреставленного. В некоторых ситуациях этого будет достаточно для получения свидетельства, а в остальных может не хватить доказательств в суде для подтверждения права наследования.

    Важно! Согласно ст. 1152 ГК РФ, вступить в наследство имеет право один или несколько человек. Однако это не указывает на то, что оно также принимается всеми остальными наследниками.

    Порой наследство обрушивается «как снег на голову», поэтому возникает сомнение в его признании. Бывает, что преемники выразили свое согласие, но затягивают процесс. Отсюда возникает вопрос: что делать, если один из наследников не вступает в наследство?

    Законом допустимы два варианта исхода события — это признание наследства или его отрицание. Отступиться можно, если срок со дня смерти почившего не превышает шесть месяцев (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Ровно столько же отпущено для принятия наследства. Уточним, что для преемников, чье право обнаруживается после отрицания предыдущим человеком вещей покойного, устанавливается срок в три месяца со времени окончания полугода после смерти наследодателя.

    Если отведенный срок истекает, то только суд вправе признать наследником или принять отказ.

    Однако существуют уважительные причины так называемого бездействия. Это:

    • тяжелая болезнь;
    • длительная командировка;
    • нотариус не исполнил дело;
    • другие уважительные причины.

    При разделе наследства между родственниками зачастую бывают споры и разногласия по-поводу воли покойного. Тем не менее, имеет место еще и обязательная доля имущества покойного. Она означает, что некоторым лицам положена доля завещанного имущества, даже если в документе нет упоминания о последних.

    Обязательная часть наследства причитается:

    • родным или приемным несовершеннолетним и нетрудоспособным детям покойного;
    • потерявшим способность к труду родителям, усыновителям или супругам;
    • иждивенцам, если им оказывалась помощь самое малое — год до дня смерти наследодателя.

    Важно! Оформлять письменный отступ от наследства обязательно. Но перед тем как это сделать, узнайте у нотариуса, нет ли других объектов наследства.

    Бывает так, что юрист не в курсе всего объема материальных ценностей клиента. В таких случаях стоит обратиться в нотариальную палату за полными сведениями. С 2014 года действует Единая база нотариата, в которой собираются все заверенные завещания покойных.

    Также есть вероятность столкнуться с нечестным нотариусом, который находится в сговоре с одним из преемников. Тогда при отказе другого наследника от него могут скрыть информацию о полном объеме ценностей усопшего.

    Нередко бывает, когда есть два наследника, но в наследство вступает только один. Что в таком случае будет со вторым? Тогда дозволяется отказ безусловный, то есть абсолютное отрицание причитающегося наследия, или отказ на благо других преемников.

    Последний вариант возможен, когда один из двух преемников напишет заявление в интересах другого и получится, что только один получит весь капитал. Так обычно бывает, когда, например, за больным родителем до его кончины ухаживал один из всех детей, и те, кто не помогали, пишут апелляцию в пользу первого.

    При этом не нужно брать согласие на отклонение у супруга или у того человека, на чье имя будет написано заявление, платить налог, получать какие-либо документы по такому поводу. Достаточно прийти с паспортом в нотариальную контору и изъявить свое желание. Сделать это могут и представители отринувшего по специальной доверенности.

    Отречение от владения нужно в первую очередь для того, чтобы другие родственники, которые перечислены в завещании или определены по закону, смогли спокойно принимать решения о распоряжении или непринятии такового. Бывает и такое, что наследство отвергают, потому что не хотят уплачивать госпошлину, так как она выливается в крупную сумму.

    Справка. Отвергнуть и присвоить состояние можно только в полном объеме. Нельзя рассчитывать только на его часть. Вместе с тем, следуя требованию п. 3 ст. 1158 ГК РФ, отказаться от квоты благосостояния может человек, который призывается нотариусом по закону и по завещанию. Иными словами, отказаться от оснований можно частично, а также в полном объеме.

    Отречение запрещается при условии, когда:

    • пишется отступ в пользу недостойных наследников (родителей, лишенных прав, бывших супругов);
    • отступаются от обязательной части наследства;
    • избавляются в пользу постороннего человека, если он не указан в завещании;
    • отказ при каком-либо условии или с оговоркой;
    • не согласившемуся наследнику назначен наследник.

    Отказ безоговорочный и не допускает изменения решения предполагаемого преемника. Это правило отличается от обогащения наследством.

    Наследники не вступают в наследство и не отказываются

    А что, если один из наследников и не вступил в наследство, и не написал отказ?

    Несовершение каких-либо действий к принятию наследуемого имущества будет означать его неприятие. Следовательно, право получают следующие по завещанию лица.

    После полугода попытаться побороться за права можно в суде, но только имея уважительную причину.

    Справка. Даже неосведомленность о смерти родственника не станет гуманным поводом для одобрения благосостояния, когда наследник по закону должен был оказывать заботу о наследодателе.

    При этом есть возможность обойтись без суда и получить собственность. Для этого потребуется согласие остальных наследников, заверенное нотариусом. Если уже оформлена регистрация имущества в компетентных госорганах, тогда на основании уже нового свидетельства о правах наследства делают запись об изменении данных в государственном реестре.

    Если наследник не принял наследство и не отказался от него на основании закона, то полагающаяся ему доля достанется иным продолжателям рода. Так, например, после смерти наследодателя, у которого осталось двое детей и супруг, даже при молчаливом отвержении одного ребенка имущество будет распределяться в равной степени между одним из детей и мужем (женой).

    Случается так, что наследники присутствуют в завещании с указанием конкретных вещей и по закону. При невступлении в права собственности лица, которому полагается наследство по закону, его часть разделяется между другими преемниками, а лицо, указанное в завещании, не может претендовать на владение.

    Если преемник по завещанию не принял ценности, то кто их получит? Право переходит к другим заинтересованным лицам, указанным в завещании или признанным законом.

    Заключение

    Принятие наследства или его отмена — это ответственность преемников. Бездействие в отношении предполагаемого имущества несет юридические последствия. Если наследник заявил о себе, но в наследство не вступил, при этом время было упущено, можно попытаться оспорить в суде право приобретения наследства. Квалифицированный юрист поможет разобраться в нюансах процесса наследования.

    Не нашли ответа на свой вопрос?
    Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

    +7 (499) 450-39-61
    8 (800) 302-33-28

    Это быстро и бесплатно !


    Проблемы с наследством при отсутствии завещания

    Вряд ли кто станет оспаривать утверждение о том, что завещание является важнейшим инструментом, с помощью которого можно распорядиться имуществом на случай смерти. Однако соглашаясь с этим, многие наши сограждане, откладывают свой визит к нотариусу на неопределенное время, «до лучших», а скорее «до худших времен».

    И зачастую случается так, что человек в течение своей жизни так и не нашел немного времени для того, чтобы документально оформить свою последнюю волю.

    Это обстоятельство может лишить близких наследодателю людей возможности получить наследство или его часть, заставляя наследников вступать в бесчисленные судебные тяжбы в борьбе за полагающееся им наследство. И не всегда эти бои заканчиваются победой наследников.

    Когда это становится понятно, то, в большинстве случаев, что-либо исправить уже невозможно.

    Возможные проблемы у наследников при отсутствии завещания

    Имея право на первоочередное получение имущества наследодателя, гарантированное им законом, наследники получают большое количество проблем, связанных с отстаиванием своего права на наследство.

    О том, при каких условиях возникает право на наследство по закону, а также о юридических аспектах, являющихся основанием для возникновения права наследования по закону, вы можете узнать из содержания этой статьи.

    Условия наследования в порядке очередности, очереди наследников, правила распределения наследуемого имущества между наследниками внутри очереди, рассмотрены в данной публикации.

    Рассмотрим ситуации, которые наглядно показывают, как отсутствие завещания может лишить наследников всего наследства или его части.

    Брак наследодателя давно распался, но официально не был расторгнут

    Довольно часто на практике имеют место случаи, когда супруги давно разошлись, поделили между собой имущество, проживают отдельно друг от друга много лет, но при этом расторжение брака официально не зарегистрировано.

    Не будем анализировать причины, по которым это положение устраивает обоих супругов.

    Однако наступает момент, когда один из супругов уходит из жизни, оставив после себя наследство, в некоторых случаях довольно солидное.

    И тут возникает наследник первой очереди – супруг, который давно не поддерживал с наследодателем никаких отношений, но формально считающийся законным мужем или женой.

    Вряд ли реальным наследникам покойного (его детям, родителям) удастся отстранить супруга, формально считавшегося таковым на день смерти наследодателя, от наследства.

    Как свидетельствует судебная практика, суд становится на сторону супруга, брак с которым наследодателем официально не расторгнут при жизни, но фактически давно прекратил свое существование.

    В данном случае наследникам придется разделить наследство с человеком, который давно стал чужим, но формально является наследником первой очереди и наследует в равных долях с другими наследниками, призванными к наследству в составе этой очереди.

    При наличии завещания, составленного наследодателем в пользу реально близких ему людей, этого удалось бы избежать.

    Особенности наследования супругов, право пережившего супруга при наследовании по закону и по завещанию, преимущественные права супругов при наследовании, а также права супруга, состоявшего в гражданском браке, при наследовании, рассмотрены здесь.

    Иждивенец наследодателя получит наследство наравне с наследниками

    Статья 1148 Гражданского кодекса РФ регулирует вопросы наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

    Пункт 1 вышеуказанной статьи гласит:

    «Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1142-1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет».

    Это означает, что после смерти наследодателя, в случае отсутствия завещания, на наследство могут претендовать не только наследники первой очереди (супруг, родители, дети), но и более дальние родственники (до седьмой очереди включительно), при условии, что они находились на иждивении наследодателя, даже если не проживали вместе с ним.

    Пункт 2 статьи 1148 к наследникам по закону относит граждан, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

    При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

    Это положение нормы закона означает, что если на день смерти наследодателя совместно с ним не менее года проживала и находилась у него на иждивении, например, сожительница, то она вполне может претендовать на долю в наследстве, равную доле каждого из наследников той очереди, которая призвана к наследству.

    Бесспорно, делиться наследством в данных обстоятельствах наследникам совсем не хочется, но при отсутствии завещания сделать это придется.

    Конечно, наличие завещания не спасло бы наследство от наследников-иждивенцев, но могло бы снизить их долю, они при наличии завещания могут получить только половину той доли, которая полагалась бы им по закону.

    В этой статье содержится понятие об обязательной доли в наследстве, определяется размер этой доли и круг наследников, которые могут претендовать на её получение, на конкретных примерах производится расчет обязательной доли в наследстве.

    О том, в каких случаях посторонние люди могут претендовать на наследство при отсутствии завещания, вы можете узнать из содержания данной статьи.

    При отсутствии завещания наследство может стать выморочным имуществом

    Наследование выморочного имущества производится в соответствии с положениями статьи 1151 Гражданского кодекса РФ.

    В соответствии с пунктом 1 вышеуказанной статьи имущество умершего считается выморочным в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным.

    На практике эта довольно сложная формулировка может выглядеть следующим образом.

    Семья состоит из двух человек: муж и жена. Детей нет. У мужа родственников нет, у жены есть родной брат.

    Первой из жизни ушла жена, через некоторое время умер ее супруг.

    Брат женщины, полагая, что, при отсутствии наследников первой очереди, он является единственным наследником, обратился к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

    Однако получил отказ, так как супруг женщины, проживавший совместно с ней и продолжавший проживать в этой же квартире после её смерти, как наследник первой очереди, фактически принял наследство после смерти своей жены.

    А после его смерти могли наследовать только его близкие родственники, брат жены к ним никоим образом не относится.

    Так как никто из наследников супруга (по причине отсутствия таковых) к нотариусу за наследством не обратился, принадлежавшая умершим супругам квартира может в результате стать выморочным имуществом и перейти в муниципальную собственность.

    Особенности наследования выморочного имущества рассмотрены здесь.

    Если бы жена своевременно составила завещание в пользу своего брата, то ситуация развивалась бы иначе.

    Подводя итог, следует отметить, что предусмотреть все варианты развития событий после смерти человека практически невозможно. От возникновения различных осложнений в реализации права на наследство никто не застрахован.

    Но при этом, грамотно составленное завещание, содержащее последнюю волю наследодателя, препятствует возникновению обстоятельств, которые могут лишить законных наследников наследства.

    О порядке составления завещания, документах необходимых для этого, а также о других вопросах, касающихся оформления последней воли наследодателя, вы можете узнать из содержания этой статьи.

    Условия, которые должны быть соблюдены при оформлении завещания, чтобы избежать его отмены в результате оспаривания, рассмотрены в данной публикации.

    Если никто не вступил в наследство, кому переходит собственность

    Один из часто задаваемых вопросов о том, кому переходит собственность, если никто не вступил в наследство. Это важно для людей, которые могли бы претендовать на получение, если бы сделали все вовремя. Наследники видят проблему не только в том, что пропущены сроки. Они опасаются, что имущественные ценности перешли в собственность субъектам, у которых забрать их уже не получится, но это совершенно не так. Рассмотрим особенности вступления в наследство в подобных случаях.

    Кому переходит собственность умершего, если наследники не объявились?

    Наследование происходит по двум алгоритмам:

    1. По наследству. Если усопший при жизни принял решение о том, кто является наследником, и оформил свое волеизъявление нотариально, собственность переходит по наследству лицам, указанным в документе. Оспорить его можно, но для этого должны быть веские основания. Придется инициировать судебный процесс.
    2. В порядке очередности (по закону). То, что происходит с имуществом, если нет завещания, означает передачу ценностей людям, состоящим в ближайшем родстве. Есть 7 очередей. Последовательность – от первой до седьмой. Но право на собственность возникает и у людей, которые находились на иждивении, не являясь родственниками.

    Если никто не заявил о притязании на вступление, собственность переходит по наследству государству. Но проблема часто в том, что некоторые физически не могли отреагировать своевременно. И законодательство позволяет вступать в права владельца даже после полугода после гибели наследодателя.

    Обстоятельства, приводящие к пропуску срока вступления в наследство

    Восстанавливают права на наследство через суд. И для того, чтобы судья принял сторону наследника, пропустившего сроки, необходимо доказать, что причины объективны и весомы. В судебной практике подобное случается, если претендент на собственность:

    1. Перенес тяжелое заболевание, находился на длительном лечении и физически не имел возможности знать о смерти родственника, оставившего наследство.
    2. Находился в длительной командировке, не общался с родственниками, не имел повода узнать о том, что пора вступать в права собственника.
    3. Проживал за границей и в течение многих месяцев не получал информации с родины, не был в стране, не знал, что первоочередные наследники отказались от материальных благ.

    Есть множество других случаев, когда судьи удовлетворяют требования истцов по наследственным делам. В любой ситуации каждый довод придется подтверждать документально. Только бумаги, оформленные должным образом и имеющие юридическую силу, принимаются к рассмотрению. Также привлекаются свидетели, готовые в присутствии судей рассказать, что происходило на самом деле.

    Как восстановить право на наследство?

    Лучше договориться без разбирательств, но так получается далеко не всегда. Поэтому приходится обращаться в суд. Понимая, кто ответчик, написать исковое заявление несложно. Для этого посещают нотариуса и уточняют, кто теперь по наследству принял собственность. Чтобы конфиденциальная информация стала доступной, необходимо доказать наличие прав требования. То есть требуется предъявить документы, доказывающие наличие родственных связей.

    Через суд

    Судебные процессы инициируются подачей искового заявления. Документ не имеет унифицированной формы, но есть общие требования к оформлению и тексту, в котором размещается перечень прилагаемых доказательств правоты. Цель процедуры – добиться вступления в наследство и стать полноправным хозяином собственности. Решение суда окончательное, и повторный иск с теми же условиями не рассматривается.

    Что должно быть в иске?

    В шапке заявления указываются:

    • название судебной инстанции;
    • информация об истце;
    • сведения об ответчике;
    • контактные данные.

    В тексте кратко и лаконично описывается ситуация, приводятся доводы, прописывается требование вступить в наследство и получить причитающуюся собственность. Главное, чтобы каждое слово или фраза были обоснованы. Поэтому приводятся ссылки на статьи и пункты законов.

    В перечне документов необходимо указать, что приложена квитанция об оплате государственной пошлины. Без нее заседание не состоится, исковое заявление останется без рассмотрения. Когда речь идет о пропуске сроков вступления в наследство, необходимо указать, почему не последовало своевременного обращения. Если причина несерьезная, надуманная, недоказанная, изменений распределения наследства не последует.

    Без судебного разбирательства

    Всегда можно обратиться к человеку, к которому по наследству перешла собственность. Даже если последует отказ, в суде это будет подтверждением желания решить вопрос без скандала. Когда оппонент адекватная личность, всегда можно найти выход:

    1. Переоформить наследство на себя по обоюдному желанию.
    2. Получить деньги в объеме, равном стоимости оспариваемой собственности.
    3. Разделить наследуемые ценности и оформить сделку юридически.

    В любом случае все зависит от конкретного случая, но игнорировать досудебные меры разрешения конфликта не стоит. А по результатам переговоров определяется дальнейший алгоритм действий.

    Действия наследников

    Все зависит от стадии и предпосылок ситуации. Наследственные дела можно классифицировать по временному признаку. Одни проходят в условиях уже просроченных сроков принятия наследства, другие имеют место в ситуации, когда собственность фактически перешла к новому владельцу.

    При пропуске сроков по уважительной причине

    Собирайте подтверждения объективности требований. Также потребуется доказать степень родства. Для этого приносят дополнительные документы, например свидетельства о рождении, заключении брака и т.д. Пишите исковое заявление, указывайте в тексте требование восстановить сроки, вступить в наследство, получить право распоряжаться собственностью.

    При фактическом принятии наследства

    После получения судебного постановления необходимо переоформить наследство (право собственности). Для этого получаются соответствующие бумаги. Если речь идет о недвижимости, помимо получения свидетельства собственника, ставят отметку в Государственном реестре.

    Документы для восстановления права на имущество

    Есть несколько категорий официальных бумаг, которые потребуются для проведения процедуры восстановления прав на наследство, даже если собственность перешла другим субъектам. Для подачи иска в суд потребуется:

    1. Доказывать законность притязаний. Предоставляются справки и выписки, показывающие, что истец является родственником покойного.
    2. Обосновать объективность просьбы. Причины, повлекшие пропуск сроков вступления в наследство, должны быть вескими, уважительными.
    3. Охарактеризовать собственность. Приносят бумаги, описывающие и конкретизирующие оспариваемую собственность. То же касается оценки.

    Квитанция об оплате госпошлины, паспорт – обязательные документы для любых случаев, когда приходится обращаться с официальным заявлением.

    Распределение имущества при пропуске сроков близкими наследниками

    Наследство передается государству в крайнем случае. Как правило, находятся люди, имеющие право претендовать на собственность умершего. Но есть общие принципы, которые утверждают, что в случае, когда завещание не оформлялось, перераспределение производится по установленному государством порядку. Есть четко определенная очередь.

    Кто является первым наследником?

    Первоочередные преемниками являются супруги, родители и дети. Причем несовершеннолетнему ребенку назначается обязательная доля, оспорить которую невозможно даже в суде. То же касается других лиц, если они находились на иждивении в течение года до смерти наследодателя.

    Но речь идет только о части наследства, остальная собственность распределяется поровну. Можно оформить отказ от наследства в пользу другого, и это лучший способ распределить собственность без скандала. Если первоочередных претендентов нет, наследство умершего распределяется среди участников второй очереди и т.д. Лица, проживающие совместно без оформления брачных уз, прав на собственность не имеют.

    Что такое выморочное имущество?

    Под этим термином подразумевается процесс передачи наследства в пользу государства. Это возможно в случае, когда:

    1. Некому принимать права наследования по причине отсутствия родственников.
    2. Все претенденты отказались ввиду личных причин.
    3. Наследники относятся к категории лиц, не имеющих права притязания.
    4. В отказе не указано третье лицо, в пользу которого он оформлен.
    5. Никто не обратился с требованием признания своевременно.

    Как только пройдет полгода после смерти наследодателя, если нет субъекта, готового стать владельцем, все нажитое при жизни передается государству.

    Кому переходит?

    В большинстве случаев правопреемником является муниципалитет субъекта или района. Если речь идет о квартире, она вносится в реестр жилищного фонда. Это означает, что квадратные метры используются для реализации социальных нужд граждан. Отвечает за сохранность Федеральная налоговая служба, распорядитель – Росимущество.

    Эти структуры и можно назвать ответчиком по иску, но фактически заявление подается на саму собственность, причитающуюся по наследству. В любом случае вернуть ее себе, лишив права государство дальше распоряжаться ценностями, можно, и для этого есть специальная процедура, предполагающая обращение в судебную инстанцию по месту нахождения объекта спора.

    Как восстановить права, если это имущество уже реализовано?

    Четких правил, сформированных в специальные разделы законов, нет. Юристы пользуются основными статьями Гражданского кодекса, чтобы отстоять права, и в большинстве случаев это действительно получается. В любом случае придется решать проблему в суде с привлечением специалистов, знающих законодательство и имеющих юридическую практику.

    Как не вступать в права собственности

    В литературе наследство – ключ, открывающий дверь в счастливую жизнь. Но в реальности бывают обстоятельства, при которых принимать в собственность наследство невыгодно. Законодательство не требует обязательного принятия, и здесь главное – вовремя и правильно пройти процедуру отказа.

    Причины

    Чаще всего нежелание связано с наличием долгов, которые передаются вместе с собственностью. Лицо, получившее наследство, обязано погасить задолженности по обязательным платежам. Но многим в тот момент, когда они вступают в наследство, придется закрывать кредиты и другие задолженности наследодателя. Выход – не становиться наследником. Долговые обязательства не передаются без собственности.

    Есть случаи, когда родственники добровольно договариваются между собой о том, что и кому достанется. Если оформить все своевременно и правильно, никаких проблем в дальнейшем не возникнет. Отсутствуют препятствия при переоформлении, а недоброжелателям невозможно оспорить сделку. Для этого есть специальные методы и правила поведения.

    Действия

    Неявка в нотариальную контору в первые полгода расценивается как отказ и нотариусом, и судом. Однако стоит понимать, что, если отказник передумает и сможет восстановить сроки, придется делиться. Некоторые выкупают долю, но не оформляют передачу денег и собственности. Итог – судебный процесс, потеря ценностей, времени, нервов. Чтобы этого не было, достаточно правильно оформлять каждый шаг.

    Отказ – документ, заверенный нотариально. Придется оплатить пошлину. Это необходимо сделать в период до полугода после гибели собственника имущества. По времени процедура займет не более 15-20 минут. А когда речь идет о передаче денег в качестве отступных, оформляется договор, в котором указываются сумма, сроки, условия, обязанности и ответственность. Факт передачи лучше оформить банковской транзакцией. Тогда банковская выписка – достаточное доказательство.

    Пропуск срока принятия наследства

    Кто жил в доме, тот и прав

    Наследственные споры считаются одними из самых сложных и дорогих. А если к этому прибавить еще и то, что часть таких тяжб длится в судах годами, то станет понятно, почему разъяснения по наследственному праву всегда привлекают повышенное внимание. По негласной статистике, в судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если завещания нет, то споры вызывает каждое третье оставленное наследство.

    Вот и в нашем случае после смерти гражданина, не оставившего завещания, наследством оказалась хорошая трехкомнатная квартира. На нее оказалось три претендента. Выражаясь юридически, наследниками первой очереди, которые имели право на жилье, стали трое – взрослая дочь от предыдущего брака, несовершеннолетний сын от нового брака и отец умершего.

    Взрослая дочь оперативно обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. При этом она объяснила, что кроме нее других наследников попросту нет. Отец умершего за наследством не обращался вообще, как и несовершеннолетний сын наследодателя. В итоге дочь получила от нотариуса свидетельство о праве собственности на всю квартиру и зарегистрировала в Росреестре свое право собственности на это жилье.

    Спустя время в районный суд пришла мать мальчика и как его законный представитель, пока он еще несовершеннолетний, попросила признать ребенка принявшим наследство, признать его право собственности и признать недействительным выданное лишь на дочь умершего свидетельство о собственности. Районный суд с этими требованиями согласился.

    Суд первой инстанции сказал, что на день открытия наследства мальчик в силу своего возраста не мог понимать важность установленных законом требований – своевременно принять наследство. А то, что его мать вовремя не спохватилась, не должно сказываться на интересах ребенка как наследника. Суд не учел доводы взрослой дочери, что мальчик пропустил срок исковой давности.

    По мнению суда, нарушенное право ребенка нельзя связывать с лишением его спорного имущества.Недовольная наследница пошла в городской суд и там нашла полное понимание. Апелляция отменила прежнее решение и приняла новое – матери юного наследника отказать во всех просьбах. По мнению горсуда, истцом не представлено доказательств, что он фактически принял наследство отца после его смерти. Плюс пропуск сроков исковой давности. А это (199 статья Гражданского кодекса) считается основанием для отказа в иске.

    Верховный суд по жалобе матери ребенка дело перечитал и сказал, что апелляция была не права и “существенно нарушила нормы материального права”.

    Вот аргументы Верховного суда.

    Для приобретения наследства, гласит Гражданский кодекс, его надо принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. По этому поводу есть разъяснения пленума Верховного суда (N9 от 29 мая 2012 года). Этот пленум рассматривал судебную практику дел о наследовании. Там сказано следующее: наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается собственником этого имущества со дня открытия наследства вне зависимости от факта госрегистрации прав на имущество и ее момента.

    Это означает, что закон связывает момент возникновения у наследника права собственности на оставленное имущество с моментом открытия наследства. Гражданский кодекс говорит, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение им или когда он подал нотариусу заявление о принятии наследства. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.

    Если не доказано иное, признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, показывающие, что он вступил в управление наследственным имуществом. В материалах пленума Верховного суда, который рассматривал практику по делам о наследстве, перечислены действия, которые говорят, что наследник имущество принял – это поддержание имущества в надлежащем состоянии, отношение к этому имуществу как к своему собственному или проживание в нем на момент открытия наследства. Важно: быть прописанным в доставшейся ему недвижимости наследнику не обязательно.

    Факт проживания вместе с наследодателем может подтвердить справка о совместном проживании, выписка из домовой книги, да и просто лицевой счет.

    В нашем случае на момент открытия наследства наследник был несовершеннолетним и жил вместе с наследодателем. Его законным представителем была мать мальчика, которая фактически приняла наследство, вступив во владение и пользование жильем. Она же содержала квартиру и от наследства сына в законном порядке не отказывалась.

    Апелляция же в своем решении заявила о “недоказанности принятия наследства путем фактического вступления в права” На что Верховный суд возразил – горсуд в нарушение закона доказательств этого утверждения не привел. По мнению Верховного суда, ребенок принял наследство и стал собственником спорного имущества с момента открытия наследства. А получение несовершеннолетним свидетельства о праве на наследство является его правом, а не обязанностью – так сказано в постановлении пленума по делам о наследстве.

    Мальчик как собственник доли в квартире там жил, его мать оплачивала расходы на ее содержание. Наследница, оформившая квартиру на себя, настаивала на том, что срок исковой давности несовершеннолетним наследником пропущен.

    На это Верховный суд возразил – по Гражданскому кодексу (статьи 196 и 200) общий срок исковой давности – три года со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Но исковая давность не распространяется на требования, перечисленные в статье 208 Гражданского кодекса, где речь идет о нарушении прав. Пленум Верховного суда по делам о наследстве сказал, что срок давности не распространяется на иски, в которых оспаривается зарегистрированное право. Тут срок начинается с момента, когда гражданин узнал (или должен был узнать) о записи в ЕГРП. При этом Верховный суд подчеркнул – сама запись в ЕГРП о праве или об обременении прав не означает, что с этого момента человек узнал о нарушении его прав.

    В статье 208 Гражданского кодекса сказано, что если нарушение прав гражданина путем внесения недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением его владения имуществом, а только оспаривается зарегистрированное право, то сроков давности нет.

    Верховный суд сказал, что если человек считает себя собственником и владеет имуществом, а оно зарегистрировано на другого, то он вправе пойти в суд с иском о признании за ним прав собственности. И такой иск надо удовлетворить, если гражданин докажет, что у него подобные права есть.

    В нашем случае мальчик фактически принял наследство, потому как в этой квартире жил. Поэтому суд должен был рассматривать иск его матери как требование об устранении нарушений прав ребенка. А на такие права исковая давность не распространяется.

    Поэтому райсуд был прав, а апелляция должна свой вердикт пересмотреть.

    Читайте также:  Дополнительный вопрос по Установлению факта проживания в Москве более 10 лет
    Ссылка на основную публикацию