Кто имеет право на наследование завещанного дома

Наследование дома: здание – по завещанию, участок под ним – по закону

ponsulak / Shutterstock.com

Верховный Суд Российской Федерации определил, как должны устанавливаться наследственные доли в праве собственности на земельный участок, на котором находится дом, если в завещании указан только порядок наследования дома, но не участка (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 6 февраля 2018 г. № 87-КГ17-14). Рассмотрим обстоятельства дела подробнее.

В 2016 году гражданка К. обратилась в суд с иском о признании права собственности на доли земельного участка в порядке наследования. По завещанию ей, ее брату и сестре полагались доли жилого дома – 1/2 и по 1/4 соответственно, но при этом земельный участок, на котором располагался дом, не был завещан никому. По мнению истицы, закон закрепляет принцип единства судьбы земельных участков и недвижимых объектов на них, и поэтому участок должен наследоваться в тех же долях, что и здание – согласно завещанию (п. 5 ст. 1 Земельного кодекса, ст. 273 Гражданского кодекса).

Суд первой инстанции удовлетворил требования К., сославшись на те же нормы законодательства (решение Димитровского районного суда г. Костромы Костромской области от 12 июля 2016 г. по делу № 2-603/2016). Он также привел позицию ВС РФ, указав, что здание, строение или сооружение не могут быть завещаны отдельно от части земельного участка, занятой ими и необходимой для их использования. Более того, наличие в завещании таких распоряжений влечет его недействительность в этой части (п. 79 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 года № 9 “О судебной практике по делам о наследовании”). Суд пришел к выводу, что право собственности истицы, ее брата и сестры на земельный участок возникло пропорционально их долям в объекте недвижимости, расположенном на участке.

Однако ответчик (сестра истицы) с таким решением суда не согласилась и подала апелляционную жалобу. По ее мнению, право собственности на земельный участок должно перейти к гражданке К. в порядке наследования по закону, в результате чего она получила бы 1/3 доли в праве собственности. Ответчик указала, что данной площади достаточно, чтобы осуществлять эксплуатацию имущества, а доказательств иного истица не представила. Однако судьи, рассматривавшие жалобу, согласились с доводами суда первой инстанции и оставили его решение без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Костромского областного суда от 5 октября 2016 г. по делу № 33-2149/2016). В связи с этим ответчик подала в ВС РФ кассационную жалобу.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ поддержала доводы ответчика и признала, что основания для отмены вынесенных судебных постановлений есть. Суд разъяснил, что ст. 35 Земельного кодекса РФ регламентирует отношения по пользованию земельным участком при переходе права собственности на объект на нем, но при этом не устанавливает основания для возникновения права собственности на землю, на которой расположена недвижимость. И более того, указал Суд, земельный участок и жилой дом на нем выступают как самостоятельные объекты недвижимости. А значит, отсутствие распоряжения завещателя относительно судьбы земельного участка означает, что он должен наследоваться на общих основаниях, то есть в силу закона.

ВС РФ также пояснил, что в данном случае принцип единства судьбы недвижимости и земельного участка не нарушен, поскольку стороны являются сособственниками и участка, и находящегося на нем объекта. “В данном случае право собственности на жилой дом переходит к сторонам в порядке наследования по завещанию, а на земельный участок – в порядке наследования по закону”, – заключил Суд. Он добавил, что вывод судов предыдущих инстанций о том, что доля К. в праве собственности на земельный участок должна быть равна доле на дом, не основан на законе.

В связи с этим Судебная коллегия отменила решения обоих судов и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Любава Трофимова, эксперт по недвижимости, руководитель Консалтингового Агентства “Трофимова Групп”:

Я полагаю, что ВС РФ в данной ситуации прав, и в этом деле он учел нормы о неразрывной связи земли с домом – один из основных принципов земельного законодательства. По общему правилу регистрации права собственности на дом без прав на землю быть не может. Но права на землю могут быть разные: право собственности, аренды, бессрочного или безвозмездного пользования, пожизненно наследуемого владения, сервитут. Четкой привязки в законе именно к праву собственности одновременно и на дом, и на земельный участок нет и получается, что у собственника дома должно быть любое из перечисленных прав на землю.

Выводы ВС РФ логически верны и законны, поскольку если право собственности на землю было на момент смерти у наследодателя, а на дату составления завещания она его еще не успела оформить, следовательно, завещать не могла. А если право собственности на землю было у наследодателя на дату составления завещания, то вопрос к нотариусу – почему он оформил такое завещание на дом без какого-либо упоминания земельного участка.

Доводы наследника, получившего большую долю в праве собственности на дом, сводятся к тому, что доли на землю должны быть в точности такими же, как и на дом, если распоряжений умершего насчет земли не сделано. Данный механизм может работать в случае, если права на земельный участок, предоставленный до введение в действие современного Земельного кодекса РФ, на имя наследодателя никак по действующему праву не оформлены. Например, были предоставлены, когда действовали Земельные кодексы РСФСР 1922 и 1970 годов. Тогда наследники через суд совместно включают его в наследственную массу согласно долям по завещанию, так как главным критерием в таких случаях является именно порядок долевого пользования домом. Но даже если бы наследница доли дома по завещанию не была бы наследницей доли участка по закону, решение ВС РФ содержало бы те же выводы. Факт принятия такого решения не является нарушением правила неразрывности земли и дома. Потому что если даже право на земельный участок отсутствует на момент регистрации прав на дом, то его можно оформить, договорившись с собственниками земли мирно либо установив в судебном порядке сервитут. Судебная практика по установлению сервитута в такой ситуации всегда положительная.

Однако в ситуации с наследниками по настоящему делу все гораздо проще, все трое являются детьми умершей, наследниками первой очереди. Следовательно права на дом и землю получают в соответствующе долевой собственности. Пользования меньшей долей (1/3) земельным участком не умаляет права собственности наследника как собственника большей доли (2/4) на дом.

Ирина Дарсалия, директор ООО “Эквилибриум”, специалист по недвижимости:

Мое мнение относительно определения ВC РФ от 6 февраля 2018 № 87-КГ17-14 весьма неоднозначное. Понятно, что ВС РФ – это высший судебный орган, именно ему принадлежит право давать разъяснения по вопросам судебной практики. И нельзя поспорить с тем, что дом и земельный участок – это самостоятельные объекты права, а наследодатель в завещании распорядился только одним из них. Вероятнее всего такое случилось потому, что он даже не догадывался о правовых последствиях своих действий для наследников, но речь не об этом. По моему мнению, данная позиция ВС РФ создает некую правовую коллизию в отношениях между собственниками доли дома и земельного участка. Совершенно непонятно, каким образом собственник доли дома должен оформлять свои отношения с собственником земельного участка, на котором этот дом стоит. Суд не разъясняет, должны ли они между собой заключать договор, а если должны, то какой именно – аренды, безвозмездного пользования или какой-то иной. Опять же вопрос: как быть в такой ситуации, когда собственник земельного участка категорически откажется от заключения какого-либо договора. Ведь с точки зрения закона он будет прав.

Другая ситуация – собственник земельного участка будет требовать заключить договор аренды и установит непомерную ставку арендной платы. Что делать собственнику доли дома, если его не устраивают предложенные условия – непонятно. Если между собственниками двух этих объектов недвижимости не оформлен договор пользования земельным участком, то собственник доли дома становится заложником этой ситуации в случае желания продать свою долю третьему лицу. Согласно ч. 3 ст. 552 ГК РФ продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором, а покупатель приобретает право пользования земельным участком на тех же условиях, что и продавец. Непонятно, как быть в ситуации, когда такие условия не определены. Одним словом, пока вопросов больше, чем ответов.

Дом по наследству

Краткое содержание

Право на наследование дома

Жилые дома, как объекты недвижимости, после смерти их собственника наследуются его родственниками. Порядок, по которому происходит принятие наследства, особенности перехода наследственного имущества к наследникам, широко освещает третья часть Гражданского кодекса (ГК).
Принятие в наследство дома происходит двумя способами – по завещанию или по закону. Право на его наследование наступает с того дня, когда открылось наследство. Принятым оно будет считаться после получения свидетельства о праве на него. Но стать собственником унаследованного дома можно будет, только имея на руках свидетельство о праве собственности на указанную недвижимость.

В первом случае, наследодатель еще при жизни сам указывает тех граждан, к которым перейдет его имущество. Ими могут быть как члены семьи и родственники, так и близкие друзья, или совсем посторонние лица. Во втором случае наследников определяет закон, выстраивая их в последовательную очередь, руководствуясь при этом родственными и семейными отношениями.

Первыми дом унаследуют самые близкие члены семьи и родственники. К ним относятся (статья 1142 ГК):

  • дети наследодателя – кровные, усыновленные и новорожденные, которых он зачал при жизни;
  • муж/жена, состоявший/состоявшая в зарегистрированном браке с умершей/умершим;
  • родители наследодателя, в том числе усыновители.

При отсутствии наследников первой очереди, вторыми будут призваны следующие родственники (статья 1143 ГК):

  • сестры и братья наследодателя, родные по обоим родителям или по одному из них;
  • бабушки и дедушки по материнской и отцовской линии;

В третью очередь, в соответствии со статьей 1144 ГК, право на наследование приобретут родные тети и дяди наследодателя. И так далее.

Кто из дальних родственников, может быть призван к наследованию, определяет статья 1145 ГК.

В жизни случаются и такие ситуации, когда родственник, который является потенциальным наследником, умирает раньше наследодателя или одновременно с ним. Тогда вместо него к наследству призываются наследники по праву представления:

  • внуки наследодателя, а также их потомки;
  • его племянницы и племянники;
  • его двоюродные сестры и братья.

Они смогут унаследовать только ту долю дома, которая причиталась умершему наследнику.

Этих граждан называют обязательными наследниками и к ним относятся:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
  • его нетрудоспособные супруг и родители, а также лица, находящиеся у него на иждивении.

Если говорить о нетрудоспособных иждивенцах, то для наследования имеет значение срок пребывания на содержании у наследодателя, который составляет не меньше одного года до его смерти и открытия наследства. Также немаловажным фактором является их совместное проживание, но только в том случае, когда указанные лица не входят в число наследников ни одной из семи очередей.

Они могут наследовать и как самостоятельные наследники восьмой очереди (статья 1148 ГК).

Дом в наследство по закону

Назовем случаи, когда представляется возможным наследование по закону. Это происходит, если:

  • наследодатель не оставил завещания;
  • завещательное распоряжение составлено только на часть дома;
  • наследники по завещанию не приняли наследство (отказались от него, были признаны судом недостойными, пропустили установленный законом срок и т.д.);
  • завещание признано недействительным в судебном порядке или в силу своей ничтожности.

Наследство открывается нотариусом после смерти наследодателя по его последнему месту жительства, а если оно неизвестно, то месту расположения наследуемого дома. Для его принятия законодательством предусмотрен шестимесячный срок, который желательно соблюдать, так как в случае пропуска, восстанавливать его придется в судебном порядке.

Родственники, претендующие на получение наследства, должны подать нотариусу заявление о его принятии или о выдаче им свидетельства о праве на наследование дома. К заявлению прилагаются необходимые документы и справки, после проверки которых, нотариус определяет окончательный круг наследников, их доли в наследуемом имуществе, оформляет свидетельство и выдает его заявителям.

Если наследников по закону несколько, они наследуют каждый свою долю и дом в результате переходит к ним в общую долевую собственность. Они вправе его разделить или выделить из него доли, но для этого сначала должны заключить соглашение согласно с правилами статей 158 – 164 ГК, регламентирующими форму сделок. Сделать это можно не раньше, чем после получения свидетельства о праве на наследство дома.

Данное соглашение облачается в письменную форму. Этим документом наследники могут:

  • изменить размеры долей, которые им принадлежат по закону;
  • передать дом в собственность одному из них;
  • разделить жилое помещение в натуре, несмотря на несоответствие стоимости разделенных частей причитающимся долям;
  • предусмотреть денежную или иную компенсацию за такое несоответствие.

Кроме того, что правопреемники приняли наследство и получили свидетельство о праве на наследование дома, они должны подтвердить свое право собственности на него. Это осуществляется путем регистрации перехода такого права в регистрационной службе, которая выдает соответствующее свидетельство.

Только после совершения всех указанных процедур наследники становятся полноправными владельцами своих долей и могут распоряжаться ними единолично.

Дом в наследство по завещанию

Завещание на наследование дома может быть составлено как в пользу одного лица, так и в пользу нескольких лиц, независимо от того, находятся они в каких-либо родственных связях с завещателем или нет (статья 1116 ГК). Наследовать может даже наследник, которого суд признал недостойным, но только в том случае если он будет указан в завещании уже после утраты права на наследование по закону.

При наследстве дома по завещательному распоряжению процедуру его оформления совершают либо сами наследники, либо указанный в завещании исполнитель. Как и в случае наследования по закону, нотариусу по месту открытия наследства подается заявление о его принятии или выдаче свидетельства о праве на него, которые между собой равнозначны. Вместе с другими обязательными документами нотариусу предоставляется и само завещание, которое проверяется на действительность.

Распоряжения по наследованию дома, указанные в завещательном документе, зависят исключительно от волеизъявления его собственника, который назначает правопреемников, распределяет доли между ними, лишает определенных лиц права на наследство. Но такая свобода завещания ограничивается существованием лиц, имеющих законное право на обязательную долю в наследуемом жилье (статья 1149 ГК) и она составляет не меньше половины той, которая причиталась бы им при наследовании дома по закону.

В данной ситуации муж и дочь-инвалид вправе претендовать на обязательную долю в наследуемом доме, так как являются нетрудоспособными иждивенцами. Она составит по 1/6 доли каждому из них. Сыну по завещанию достанется оставшаяся часть – 2/3 доли.

Если указанный дом был приобретен супругами в браке и являлся их совместной собственностью, то переживший свою жену муж-пенсионер, кроме обязательной доли в завещанном доме, имеет право собственности на его половину. Тогда наследованию по завещанию будет подлежать только половина дома, принадлежавшая умершей гражданке Д. Следовательно, доли обязательных наследников и доля сына по завещанию будут составлять 2 по 1/16 и 3/8 соответственно.

Бывают случаи, когда завещатель не указывает конкретные доли наследователей в их абсолютном выражении (1/2, 1/4 и т.д.). Тогда считается, что дом завещан им в равных долях и после принятия наследства поступает в их общую долевую собственность. Как и в случае наследования по закону, наследники по завещанию смогут его разделить, или выделить из него принадлежащие им доли, заключив между собой соответствующее соглашение, но только после того, как получат свидетельство о праве на наследство.

Завещая определенные доли, наследодатель в завещании может указать, какую конкретно часть жилого дома кому из наследников достанется в пользование. Это предотвращает возможные споры между ними при принятии наследства и позволяет сделать процесс наследования мирным.

Оформление наследства на дом и земельный участок

Принятие в наследство частного жилого дома неразрывно связано с наследованием земельного участка, на котором он расположен. При этом участок должен находиться в собственности наследодателя или принадлежать ему на праве пожизненного наследуемого владения. В пункте 4 статьи 35 Земельного кодекса (ЗК) четко сказано, что отчуждение дома, расположенного на участке земли, которым владеет то же лицо, проводится вместе с ним. И наоборот, данной статьей не допускается отчуждение земельного участка без расположенного на нем дома, если оба объекта недвижимости принадлежат одному лицу.

Когда совершается наследование по закону, никаких коллизий не возникает, что нельзя сказать про случаи наследования по завещанию. На практике довольно часто встречается, когда завещательное распоряжение составлено только на жилое строение. В результате оно переходит одному лицу, а земля наследуется другим лицом – наследником по закону. Или дом и земельный участок завещаются разным наследникам.

Не вдаваясь в подробности противоречий, которые содержатся в гражданском и земельном законодательстве, можно сказать, что судебная практика в данном вопросе опирается на статью 130 ГК, трактующую земельный участок и строение на нем, как самостоятельные объекты права собственности. Поэтому указанные завещания суды признают действительными, а выход из таких ситуаций они находят либо в определении порядка пользования участками земли, либо в приобретении собственником одного из объектов недвижимости другого, или наоборот.

Читайте также:  Паспортизация новостройки

Мы уже отмечали, что два вида заявлений равнозначны, так как в первом варианте в конце все равно указывается просьба заявителя о выдаче свидетельства.

На основании поданного заявления нотариус открывает наследственное дело и выдает претенденту на наследство бумагу, подтверждающую это. Далее идет сбор различных документов, справок и выписок, которые предоставляются для определения законности сделки, состава наследственной массы, круга возможных наследников и долей, причитающихся им в наследуемом имуществе.

Документы, необходимые для вступления в наследство

Подача нотариусу заявления о принятии наследства, состоящего из земельного участка и дома, расположенного на нем, требует от наследника предоставления ряда документов:

  1. свидетельств:
    • о смерти наследодателя;
    • о праве собственности на оба объекта недвижимости;
  2. документов:
    • удостоверяющих личность наследника (паспорт);
    • подтверждающих степень родства наследника и наследодателя (при наследовании по закону);
  3. справку о последнем постоянном месте жительства умершего, в которой должны быть указаны все зарегистрированные на момент его смерти граждане, а также дата его выписки;
  4. завещательное распоряжение (при наследовании по завещанию).

Для оформления и выдачи свидетельства о праве на наследство дополнительно потребуются такие документы, как:

  • кадастровый паспорт на дом и на земельный участок;
  • выписка из ЕГРП об отсутствии или наличии обременения на нем (ареста, залога);
  • и другие (по требованию нотариуса).

Получение свидетельства о наследстве

Свидетельство о праве на наследство выдается наследнику по его заявлению после того, как он его принял (статья 1162 ГК). Само право наступает раньше – в день открытия наследства. Данный документ только подтверждает факт приобретения наследственного имущества. Поэтому, даже если наследник не получил свидетельство, он вправе пользоваться домом и земельным участком как унаследованной собственностью.

Выдается данный документ по истечении шестимесячного срока, установленного ГК для принятия наследства. Это касается случаев, как наследования по закону, так и по завещанию.

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано одно на два объекта недвижимости или два документа – по отдельности на дом и земельный участок. При наличии нескольких наследников, им может быть выдано или одно общее свидетельство, или по их желанию – отдельный документ каждому из них, в котором будет указано:

  • все имущество, которое передается по наследству;
  • доля, причитающаяся наследнику, получающему это свидетельство;
  • сведения об остальных долях, которые выданы по отдельным документам другим наследникам.

Свидетельство является довольно емким документом, так как содержит в себе много информации, такой как:

  • дата выдачи;
  • данные нотариуса, который оформил и выдал его (фамилия и инициалы);
  • основание для выдачи со ссылкой на конкретную статью ГК – по завещанию или по закону;
  • данные наследодателя (полностью фамилия, имя и отчество) и дата его смерти;
  • данные наследников, место их жительства, в случае наследования по закону – родство наследодателя с ними, их доли в наследстве;
  • состав наследуемого недвижимого имущества (дом и земельный участок), место его расположения, оценочная стоимость, посылание на правоустанавливающие документы, а также указание на то, что переход права собственности на него подлежит государственной регистрации;
  • номер наследственного дела и регистрации свидетельства;
  • размер государственной пошлины, взысканной с наследников за выдачу документа;
  • подпись нотариуса, удостоверенная его печатью.

Выдача свидетельства о праве собственности на наследство предшествует оплата государственной пошлины, которая рассчитывается нотариусом исходя из стоимости наследуемого имущества и близости родственных отношений наследодателя (завещателя) с наследниками.

Государственная регистрация наследства на дом и землю

Получение свидетельства о праве на наследство не делает наследника полноправным хозяином унаследованной недвижимости. То есть пользоваться домом и земельным участком он сможет, так как для этого у него есть законные основания. А вот распоряжаться имуществом, к примеру, продать его, подарить или совершить с ним какую-нибудь законную сделку, у него не получится. Такое право приобретается только путем государственной регистрации наследственной недвижимости в органах Росреестра.

Мы уже отмечали, что участок земли и дом, в соответствии с ГК, являются двумя самостоятельными объектами недвижимости. И хотя они должны отчуждаться как одно целое, за исключением отдельных случаев наследования по завещанию, регистрация прав на них осуществляется по отдельности. В результате наследнику выдается два свидетельства о праве собственности: одно – на дом, второе – на земельный участок.

Процедура регистрации недвижимого имущества, перечень необходимых документов, выдача свидетельства – все это регулируется соответствующим Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Регистрационные действия начинаются с подачи и приема документов на регистрацию. Первым делом составляется заявление о переходе права собственности на объекты наследства, которое подписывается наследником, и вместе с пакетом документов подается регистратору.

В идеальном случае, когда права собственности умершего наследодателя на дом и земельный участок при его жизни были зарегистрированы в установленном ФЗ порядке, с наследника потребуются:

  • свидетельство о праве на наследство дома и земельного участка;
  • квитанцию или чек об уплате государственной пошлины;
  • гражданский паспорт наследника или другой документ, удостоверяющий его личность;
  • соглашение о разделе или выделе долей в наследственном имуществе, если наследников несколько, и они заключили такое соглашение.

Также регистратор вправе потребовать предоставления дополнительных правоустанавливающих документов, кадастровых паспортов на оба объекта, других справок и сведений.

С этого момента его права на них набирают юридической силы. Наследник становится собственником полученной в наследство недвижимости перед третьими лицами и вправе осуществлять с ним любые сделки, не противоречащие закону.

Кто имеет право на наследство если есть завещание

Задайте вопрос юристу бесплатно!

Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Вопрос о разделе наследства не теряет своей актуальности даже спустя десятки лет. Особенно он обостряется при наличии завещания. Ведь до его оглашения никто из наследников не знает, чего ему ожидать. Родственники легко могут остаться без имущества. Особенно если длительное время не поддерживали отношения с наследодателем. Однако есть категория правопреемников, которых владелец не может лишить имущества. Рассмотрим детальнее состав наследников, права и обязанности претендентов.

Кто имеет право на наследство по закону при наличии завещания

При отсутствии завещания наследство полагается членам семьи умершего гражданина. Основой для определения круга наследников являются родственные связи. Права на наследство возникают в порядке очереди. Претенденты одной очереди делят имущество покойного в равных долях.

Круг получателей 1 очереди – родители, кровные/усыновленные дети, супруга (ст. 1142 ГК РФ). Если такие лица отсутствуют или отказались от своих прав, то собственность принимают родственники следующей линии.

Одновременно с родственниками соответствующей линии в наследство вступают иждивенцы наследодателя (ст.1148 ГК РФ). Их доля такая же, как у правопреемников по закону.

При наличии завещания порядок распределения активов отличается радикально. Наследодатель самостоятельно определяет получателя.

Наследником по завещанию может быть:

  • родственник;
  • посторонний гражданин;
  • юридическое лицо (организация или благотворительный фонд);
  • наследственный фонд;
  • государство.

Круг возможных наследников практически ничем не ограничен. Гражданин не обязан включать в распоряжение родственников. Кроме того, он не обязан пояснять свой выбор.

Закон предусматривает тайну завещания (ст. 1123 ГК РФ). Это значит, что данные из письменного волеизъявления покойного знают только лица, которые присутствуют при его составлении. Но они не имеют права распространять информацию.

В завещании можно указывать доли правопреемников и вид собственности, которая перейдет им после смерти наследодателя.

Как делится наследство, если есть завещание

Порядок раздела собственности определяется распоряжением. Здесь может быть два варианта:

  1. Наследодатель сделал общее распоряжение на все имущество. При таких обстоятельствах имущество делится поровну между всеми наследниками по завещанию.

Конечный состав претендентов определяется по истечении 6-месячного срока. Формулировка для общего распоряжения: Все мое имущество, которое будет в моей собственности на момент смерти, в чем бы оно не заключалось я завещаю в равных долях наследникам (Ф.И.О. получателей).

Пример. Гражданин К. сделал общее завещание на случай своей смерти. При составлении документа у наследодателя была только квартира в спальном районе города. Однако за год до смерти мужчина купил машину и успел открыть депозит в банке. Состав наследников – бывшая супруга и двое детей. Родители в распоряжении не упоминались. После смерти наследодателя претенденты обратились к нотариусу. Выявленное имущество было поделено в равных частях. Каждому наследнику досталась 1/3 часть собственности главы семьи. Правило об обязательной доле не применялось. Родители наследодателя были трудоспособного возраста. Иждивенцев у умершего мужчины не было.

  1. Наследодатель указал вид имущества и размер доли каждого правопреемника. Здесь проблемы отпадают сами собой. Судьбу имущества наследодатель решил еще на стадии составления распорядительного документа. Наследникам остается только принять имущество в соответствии с последней волей владельца активов.

Пример. Гражданин Н. сделал распоряжение на случай своей смерти. Состав наследства – квартира в центре города, автомобиль «Газель», денежный вклад в банке. Имущество было поделено между наследниками по усмотрению наследодателя. Квартира отошла супруге и двум детям в равных долях. Каждый наследник стал владельцем 1/3 части объекта недвижимости. Автомобиль мужчина отписал родному брату. Денежный вклад отошел малолетней дочке. Условием его снятия было наступление 18-летнего возраста. Родители наследодателя не упоминались в распоряжении. Однако на день смерти они достигли пенсионного возраста. Поэтому могли заявить о своих правах на часть имущества. Но старики отказались от причитающегося им наследства.

Выделение супружеской доли

По закону любое имущество, которое было нажито супругами во время брачного союза, является их совместной собственностью (ст. 34 СК РФ). Что касается активов, которые были приобретены до брака, то они принадлежат одному из супругов.

Аналогичное правило действует в отношении подаренной или унаследованной собственности. Изменить режим собственности супруги могут путем заключения брачного договора.

Рассмотрим, что значит совместно нажитое имущество. Муж и жена являются совладельцами квартиры, дома, машины или денежного вклада в банке, а также другой собственности, приобретенной в период брака за совместные деньги.

Каждый супруг имеет право на ½ долю общей собственности. При наследовании, супруг должен инициировать выделение доли его части совместного имущества. За выделением супружеской доли следит нотариус. Однако, чтобы получить свидетельство о праве собственности совладельцу необходимо подать соответствующее заявление (ст. 75 Закона о нотариате).

Остаток собственности делится между правопреемниками в соответствии с завещанием. Причем муж/жена также участвует в наследовании имущества покойного супруга.

На выделение супружеской доли не влияет, входит супруг в состав наследников или нет. Гражданин должен подать заявление нотариусу, чтобы его собственность не была передана наследникам.

Размер доли обязательных претендентов

Единственное ограничение в отношении свободы волеизъявления – правило об обязательных наследниках. Под обязательными наследниками понимаются физические лица, которые имеют право на долю имущества покойного, вне зависимости от условий завещания.

Лица, имеющие право на обязательную долю

№ п/пКатегория гражданКомментарии
1Родители наследодателя, лишенные трудоспособностиПраво на получение доли наследства возникает после выхода на пенсию по старости или в результате получения инвалидности
2Малолетние детиПравило действует до достижения ими 18-летнего возраста
3Нетрудоспособный супругОбязательная доля имущества полагается мужу или жене помимо супружеской части
4Нетрудоспособные иждивенцыК данной категории правопреемников могут относится как родственники, так и посторонние граждане. При наличии родственной связи между покойным и иждивенцем, получателю достаточно быть на содержании собственника. Претенденты на имущество, которые не являются родственниками, должны быть на обеспечении умершего гражданина и проживать с ним минимум год до его гибели.

Правило об обязательной части наследства действует только при наличии распоряжения (ст. 1149 ГК РФ). Минимум, который полагается обязательным наследникам, составляет ½ долю от имущества, которое полагается им при наследовании по закону.

Важно! Если распоряжение было оформлено до 01.03.2002 года, применяются нормы старого законодательства. Обязательным наследникам предусматривалось по 2/3 доли от причитающейся по закону.

Рассмотрим, как рассчитать долю наследства. Фактический объем имущества можно определить только по истечении срока для принятия наследства. К тому времени будет известен полный состав претендентов.

Пример. Гражданин С. отписал все имущество жене и 2 детям. Пожилые родители не были включены в завещание. Но они приняли решение вступить в наследство. Все наследники заявили о своих правах. Рыночная стоимость имущества составила 5 000 000 р. 5 получателей (жена, 2 ребенка, отец и мать) по закону получили бы по 1/5 доле имущества. Наследование проводилось по завещанию, поэтому родители получают только обязательную долю. Так как обязательная доля составляет ½ долю от наследства по закону, то им полагалось по 500 000 р. остальное имущество делится между женой и детьми.

Рассмотрим, из какого имущества происходит выделение доли обязательному претенденту. Изначально нотариус проверяет, нет ли дополнительной собственности, которая не отображена в завещании.

Если такое имущество отсутствует, то выделение доли происходит из отписанного наследства. Доли правопреемников по завещанию подлежат уменьшению.

Если завещатель не включил долю для обязательно наследника, то потенциальный получатель должен обратиться к нотариусу. Нотариус уведомляет о наличии обязательно претендента других наследников.В случае согласия наследников с выделением доли, нотариус выдает свидетельство. При отказе получателей по завещанию, обязательный наследник должен защищать свои интересы в суде.

Наследственный фонд

В 2020 году в Гражданский кодекс внесены изменения. Одним из получателей наследства по завещанию может быть наследственный фонд (ст. 1116 ГК РФ).

Под наследственным фондом понимается способ распоряжения имуществом на случай смерти собственника. Метод подходит для граждан, обладающих крупным капиталом. Основной причиной невозможности использования наследственного фонда широким кругом лиц является высокая стоимость регистрации фонда.

При помощи наследственного фонд гражданин может предусмотреть выплаты на благотворительность, содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных родственников, инвестиции и другие распоряжения.

Основная информация о наследственном фонде:

  • завещатель должен включить требование о регистрации фонда в завещание;
  • распоряжение должно включать объем имущества, который передается фонду;
  • завещание должно включать данные о расходовании средств фонда;
  • нотариус регистрирует фонд сразу после открытия завещания;
  • денежные средства, положенные фонду, сразу переводятся на его счета;
  • завещатель должен предусмотреть выплаты обаятельным наследникам.

Важно! Обязательный наследник должен выбрать либо обязательную долю, либо выплаты из наследственного фонда. При этом, если гражданин выбирает обязательную долю, то она уменьшается до разумных пределов.

Куда обращаться правопреемникам

Местом открытия наследства является нотариальная контора по месту проживания умершего субъекта. Адрес прописки указывается в завещании.

Поэтому у наследников не должно быть проблем с поиском нотариальной конторы. Если же наследодатель неоднократно менял место жительства, то у претендентов на имущество могут возникнуть определенные затруднения.

Как быть в такой ситуации? Закон предусматривает несколько вариантов. При наличии недвижимого имущества претендент может подать заявление по месту его нахождения.

Если же у наследодателя не было жилья или земельного участка, то привязка идет к наиболее ценному движимому имуществу (ст. 1115 ГК РФ).

Может ли быть открыто несколько наследственных дел? Нет. Закон предусматривает открытие одного дела после смерти наследодателя. Привязка идет к адресу проживания умершего гражданина.

Во избежание ошибок нотариус обычно требует у наследников документы, подтверждающие данный факт. К ним относятся выписка из домовой книги или справка из местной управляющей компании.

Место открытия наследственного дела можно выяснить на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Оспаривание завещания

Одним из направлений судебных разбирательств является оспаривание завещаний. Однако суды удовлетворяют далеко не все иски. Чаще всего исковые требования признаются необоснованными.

Чтобы выиграть дело истцу нужно подготовить бесспорные доказательства незаконности распоряжения. Основание для признания завещания недействительным:

  1. Невменяемость наследодателя на момент подписания распоряжения. Суд удовлетворит требования, если гражданин проходил длительное лечение или был признан недееспособным в судебном порядке.
  2. Признание наследника недостойным. Если правопреемник совершил противоправные действия в отношении завещателя, то он лишается наследства. Доказательством может служить приговор суда по уголовному делу.
  3. Завещание содержит незаконное требование. Условие должно нарушать права и свободы граждан. Например, наследодатель наложил запрет на повторный брак.
  4. Распоряжение не учитывает интересы обязательных наследников. При оформлении завещания, нотариус предупреждает завещателя о необходимости выделить минимальные доли обязательным наследникам, чтобы избежать оспаривания документа. Однако, иждивенцы могли появиться после оформления распоряжения.
  5. Форма завещания не соответствует закону. Документ должен быть подготовлен в письменной форме, заверен нотариусом.

При оформлении наследства нужно учитывать множество факторов – содержание завещания, состав претендентов, наличие/отсутствие обязательных правопреемников, правило о супружеской доле. Порядок раздела собственности определяется законом. Если жена является совладельцем имущества, то ее доля выделяется до момента раздела наследства. При наличии обязательных наследников раздел собственности производится с учетом их интересов. Получить консультацию по вопросу расчета доли претендента или порядка уменьшения обязательной части наследства можно у наших юристов. Заявку можно подать на сайте. Для удобства предусмотрена специальная форма.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Если есть завещание, кто имеет право по закону на наследство умершего?

Завещание, как вариант наследования, традиционно считается наиболее приоритетным способом передачи своего имущества и имущественных прав в пользу другого человека.

Посредством написания завещания, для любого гражданина появляется возможность передать свое имущество в пользу не только лишь своих родственников, но и в пользу любого другого человека, будь это хороший друг или сосед.

В данном вопросе, никто не имеет законного права на ограничение лица в свободе своего волеизъявления. Но стоит заметить, что при принятии наследства могут возникнуть определенные трудности, которые и вовсе могут воспрепятствовать всему процессу.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область

+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область

8 (800) 511-69-42
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

Кто имеет право на наследство, если есть завещание

Во время регистрации завещания закрытого или же открытого типа, в обязанности нотариуса входит разъяснение в адрес клиента того факта, что, вне зависимости от волеизъявления последнего, законом предусмотрен перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследственном имуществе.

Суть в том, что какие-либо обстоятельства не могут способствовать лишению подобных категорий граждан права на их часть.

Согласно действующим нормам наследственного права РФ, в виде обязательной доли выступает гарантированный минимум из наследственного имущества.

В качестве обязательных наследников выступают следующие категории лиц:

  • дети, не достигшие к моменту смерти покойного возраста совершеннолетия или же являющиеся нетрудоспособными;
  • мать и отец наследодателя, которые являются нетрудоспособными гражданами, и переживший наследодателя супруг;
  • лица, которые находились на иждивении у покойного, являющиеся нетрудоспособными.

В чем смысл понятия нетрудоспособности?

Согласно законодательству РФ, совершеннолетним гражданин считается с момента наступления восемнадцатилетнего возраста.

До достижения вышеуказанного возраста, граждане, вне зависимости от занятости, считаются нетрудоспособными.

Несовершеннолетний гражданин имеет право на обязательную долю в наследстве даже при тех обстоятельствах, что он сам до смерти завещателя вступил в брак и стал родителем.

Заметим, что равными правами на обязательный минимум наследования обладают как родные, так и усыновленные дети покойного.

Следует учесть и права ребенка наследодателя, который был им зачат, однако, родился после смерти родителя. При условии, что таковой родился живым, он в автоматическом порядке считается преемником наследодателя, в связи с чем обладает такими же правами на обязательную долю наследства, на ровне с остальными детьми покойного.

Очередность наследования по закону.

Как отсудить наследство, если есть завещание, читайте тут.

В случае с мертворожденным ребенком, таковой имеет статус несуществующего, исходя из чего, не может быть субъектом каких-либо прав.

Кроме лиц, не достигших 18-летнего возраста, к числу нетрудоспособных детей следует отнести и лиц, в адрес которых присвоена инвалидность первой, второй или же третьей группы, — вне зависимости от возраста такого лица.

Подобные категории граждан не имеют возможности в полной мере себя обеспечить с финансовой точки зрения, по причине чего, законодатель со своей стороны гарантирует для них обязательную долю в наследственном имуществе усопшего.

Как нетрудоспособные преемники, выступают родители и муж (жена) умершего, при условии, что к моменту смерти такового первыми не достигнут определенного возраста, а именно 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и, кроме того, если такие лица – инвалиды любой группы.

Для иждивенцев гарантирована доля в наследстве лишь при тех обстоятельствах, когда эти лица признаются полностью нетрудоспособными и состояли на обеспечении умершего на протяжении одного и более года до наступления смерти последнего.

По какому принципу исчисляются размеры доли?

Объемы обязательной доли в наследстве должны быть не менее 50% от того, что могло бы получить конкретное лицо при условии отсутствия завещания и, соответственно, на общих законных основаниях.

Для вычисления объемов такой доли, должно быть учтено не только лишь упомянутое в завещании имущество, но и то, что не подверглось распоряжению завещателем посредством его завещания.

Обязательная доля определяется первоочередно из не завещанного состояния. Если же размер части ощутимо выше количества не завещанного наследства, то данная разница должна быть компенсирована из состояния, которое упоминается в завещательном документе.

Размер обязательной доли должен быть определен судом. Как пример из судебных прецедентов, выступает следующая ситуация: гражданин составил завещание, согласно которому его дом достанется после смерти в равных долях его родным сестрам.

При этом после смерти данного гражданина, у него остался здоровый сын, возрастом 21 год, а также супруга, возрастом 59 лет, с учетом того, что помимо дома у завещателя не имелось какого-либо другого имущества.

В этом конкретном случае, умерший завещал свой дом сестрам, являющимся, согласно законодательству, наследниками второй очереди.

Однако своим волеизъявлением покойный нарушил законные права своего сына и своей супруги, являющихся преемниками первой очереди. Такие наследники получают все наследственное имущество поровну.

При условии, что сын покойного имеет статус взрослого и трудоспособного, у него отсутствуют права на часть имущества в оставшемся состоянии его родителя.

Однако отметим, что супруга, достигшая возраста в 59 лет, является нетрудоспособным лицом, а посему имеет право на обязательную долю в наследстве.

При обстоятельствах, когда и сын, и жена умершего принимали бы наследство согласно закону, каждый из них стал бы собственником половины дома или его стоимости.

Итак, размер доли наследственного имущества жены усопшего должен составлять не менее половины от положенных ей ½ части дома, а конкретнее – ¼ часть.

Выходит, что остальные ¾ недвижимого имущества должны быть разделены в равных долях между прописанными в завещании и преемниками.

При юридически правильном разделении наследственного имущества умершего гражданина, ситуация будет следующей: 25% от наследственного имущества будет принадлежать жене покойного, а 75% отойдет в собственность его сестрам. Без какой-либо доли останется сын умершего.

Случаи урезания полагающейся доли, а также отказа в начислении таковой

Согласно статье 1149 ГК РФ, предусмотрена возможность уменьшения обязательной доли наследственного имущества, а также отказ в адрес преемника в начислении этой доли.

Подобное решение принимается судом при таких обстоятельствах, когда в пользу обязательного наследника должна отойти часть от состояния умершего, значительно ущемляющая права преемников, указанных в тексте завещания.

К примеру, когда лицу, которое претендует на часть наследства, положена доля квартиры, в какой таковое лицо не проживало, а преемник по завещанию может «похвастать» такими обстоятельствами, в таком случае, судьей берется во внимание финансовая состоятельность обязательного наследника, в связи с чем, в адрес последнего может быть определен отказ в присуждении доли наследственного имущества.

Моделируем ситуацию: в суд обращается гражданка, в пользу которой, согласно завещанию ее отца, должен отойти весь объем его состояния (автомобиль, квартира и дача). Эта гражданка подает исковое заявление о лишении обязательной доли ее брата, возрастом 62 года.

В данном случае, ответчик-брат имеет статус нетрудоспособного, исходя из чего, ему по закону должна отойти часть наследственного имущества. Также, помимо указанных детей, у умершего мужчины осталось двое трудоспособных сыновей, о которых не шла речь в тексте завещания.

При условии, когда покойный отец не завещал бы дочери свое имущество, тогда, согласно закону, все его состояние было бы разделено поровну между детьми, то есть поделено на 4 равные части. Исходя из данного факта, доля нетрудоспособного сына с учетом наличия завещания равна 1/8 части наследственного имущества.

При судебном разбирательстве было выяснено, что обе стороны процесса находятся в одинаковом материальном положении, при этом оба они не проживали в указанной недвижимости, а также не пользовались отцовским автомобилем.

Основываясь на данных обстоятельствах, судом не было отказано ответчику в положенной ему доле наследства, и иск его сестры удовлетворен, соответственно, не был.

Как оспорить завещание

Исходя из судебной практики, в нашем государстве можно выделить несколько следующих оснований, при наличии которых завещание может быть оспорено:

  • Недееспособность составителя завещания на момент оставления такового, либо же отсутствие способности понимать значение его действий или руководить ими в полном объеме;
  • Нарушения по форме и порядку написания завещания. Как пример, при подписании завещания не самим наследодателем, а иным лицом по причине физической неспособности первого, или же при отсутствии соответствующего оформления завещания;
  • Если имущество, передаваемое наследодателем, приобреталось за счет общих средств завещателя и другого лица при наличии брачных отношений;
  • Если завещанием прикрывалась иная сделка, как правило, это договор ренты с пожизненным содержанием;
  • Завещание составлялось в пользу наследника, который таковым называться, по закону, не достоин.

Вне зависимости от того, есть завещание или нет, правом на наследование имущества обладают те наследники, которые имеют статус нетрудоспособных лиц и относятся к первой очереди.

Супруг, который пережил второго, вне зависимости от завещания, обладает правом на часть общенажитого в браке имущества, которое является их совместной собственностью.

Иными словами, если муж по завещанию передает свой жилой дом в пользу своих детей, и при этом не указывает жену, то она может претендовать на ½ часть дома, который приобретался завещателем в период их общего брака.

Алгоритм, согласно которому завещание может быть оспорено

Оспаривать завещание возможно только лишь в порядке судебного разбирательства. При условии, что заявителем выдвигаются требования относительно признания завещания недействительным, должна быть оплачена государственная пошлина в размере 200 рублей.

Когда же присутствуют требования относительно признания права собственности на имущество, тогда в дополнение к этому происходит выплата пошлины с учетом цены иска.

Процедура оспаривания завещательного документа может быть произведена лишь после смерти завещателя. Законодательством запрещено оспаривать завещание, автор которого жив.

Для оспаривания в судебном порядке подлежит как полностью завещание, так и его часть, при условии, что они противоречат законодательству.

Когда судебное решение определяет завещание как недействительное, в ход идет наследование по закону в предусмотренной законом очередности. Но стоит учесть, если имеется иное завещание, то наследование будет происходить по этому документу.

Предварительно, перед оспариванием завещания в судебном порядке, следует определиться с доказательной базой относительно оснований для признания завещания недействительным. При отсутствии доказательств, оспаривание — бессмысленная трата времени.

В приложение к заявлению об оспаривании идут документы, которые подтверждают обоснование заявленных требований, а также документы о факте смерти наследодателя и, кроме того, документы о принадлежности имущества умершему и о родстве с наследодателем.

Для обращения в суд, с целью оспаривания завещания, ваши права и интересы должны являться нарушенными.

Каким образом оспаривать завещание, которое составлено лицом, не понимающим значение своих действий или не способным руководить такими действиями?

Для доказывания болезненного психического состояния завещателя на момент, когда завещание составлялось, в судебном разбирательстве применяют такие доказательства:

  • Документы о назначении и проведении психолого-психиатрической экспертизы. Подобная экспертиза может быть проведена на основе медицинской документации по умершему лицу;
  • При условии, что наследодатель при жизни находился на учете у врача-психиатра и проходил определенное лечение, препятствий к проведению вышеуказанной экспертизы не будет. Однако если завещатель на учете у психиатра не состоял, то единственными доказательствами, в данном случае, смогут выступать лишь свидетельские показания лиц, которые общались с наследодателем на период составления завещательного документа.

Судом выясняются факты наличия каких-либо странностей в поведении наследодателя, различного рода необычных для здорового человека проявлений с его стороны, что может дать основание для суда предполагать о наличии психических заболеваний.

К примеру, если завещатель не узнавал своих родственников и близких людей, имел случаи ведения разговоров в отсутствии находящихся рядом с ним собеседников, а также страдал звуковыми или же зрительными галлюцинациями.

Для наследника, включенного в завещание умершего лица, в свою очередь, следует представлять свидетельскую доказательную базу, суть которых доказывала бы обратные факты: наличие адекватности в поведении и поступках завещателя в период составления завещания.

При условии, что наследодатель лечился от алкоголизма или состоял на наркологическом учете, а также имели место случаи травм головы, свидетельствующую об этом справочную информацию также следует представлять в адрес суда при рассмотрении дела по существу, так как эти документы могут послужить объектом изучения при проведении психиатрической экспертизы.

Касательно экспертиз, которые были проведены лишь основываясь на показаниях свидетелей, стоит обозначить, что выводы таковых довольно спорны и зачастую подлежат повторному проведению.

Каким образом оспаривать те завещания, которые были составлены с нарушением формы и установленного законом порядка, а также содержащие поддельные подписи?

Согласно нормам п. 3 ст. 1131 Гражданского кодекса РФ, различного рода описки, а также другие несущественные погрешности в порядке составления завещания, его подписания или удостоверения, не должны выступать в качестве основания для определения завещания как недействительного.

Основное условие – данные нарушения не должны оказывать влияния на волю наследодателя и на осознание сути завещания.

Стоит заметить, что указанная норма права не достаточно конкретизирована законодателем, поскольку в полной мере не выяснено, что именно им определяется как незначительная погрешность или нарушение.

Конкретные факты по каждому делу должен определять суд в дифференцированном порядке, то есть с учетом всех обстоятельств.

В случае оспаривания завещания по причине поддельной подписи в нем, для заявителя важным моментом будет сбор образцов подписей и почерка покойного на тот период времени, когда составлялось завещание, и более ранние образцы.

Они послужат материалом для изучения на проводимой почерковедческой экспертизе. При отсутствии образцов, подобная экспертиза не может быть проведена.

Завещание должно подписываться завещателем персонально его рукой в непосредственном присутствии нотариуса.

При условии, что по причине физической несостоятельности наследодатель не может произвести подписание завещания, по просьбе последнего, завещание может быть подписано иным лицом, но также в присутствии нотариуса.

В подобных случаях, в тексте завещания нотариусом указываются причины невозможности подписания документа непосредственно наследодателем, а также данные о лице, которое подписало завещание, с указанием паспортных данных такого гражданина.

Пренебрежение указанными требованиями может повлечь за собой признание судом такого завещания недействительным.

Относительно обязательных наследников, а также пережившего супруга и бывшего супруга

Даже при наличии завещания, существует установленный законом перечень лиц, являющихся обязательными наследниками, имеющими право на обязательную долю наследственного имущества.

Чтобы оформить обязательную долю, в судебные органы с соответствующими требованиями об оспаривании завещания обращаться не обязательно.

Как правило, недвижимость в супружеской паре оформляется в собственность одного из супругов. Однако порой случается, что один из супругов может составить завещание в пользу иных лиц, в обход интересов своего супруга.

При таких обстоятельствах, супругу, который пережил второго, следует обращаться в суд с требованием определения его части совместно нажитого в браке имущества.

Встречаются прецеденты, когда супруги разводятся, однако, все же, проживают вместе более 3-х лет после развода. При этом умерший супруг определяет по завещанию свое имущество в пользу другого лица или лиц.

При таких обстоятельствах, пережившему супругу стоит обращаться в суд с соответствующим исковым заявлением, с требованием признания за ним права на ½ часть имущества и признания завещания супруга частично недействительным.

Согласно нормам статьи 1117 Гражданского кодекса РФ, не могут наследовать как по закону, так и по завещанию наследники, определяемые как недостойные.

Таковыми признаются лица, совершившие умышленное противоправное действие в отношении завещателя, а также иных наследников и, кроме того, против реализации воли завещателя, выраженной в данном документе.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область

+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область

8 (800) 511-69-42
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

Кто имеет право на наследство при наличии завещания

Завещание — это добровольное решение человека передать свое имущество кому-либо из родственников или любому другому лицу после своей кончины. Существует ряд серьезных требований, которые важно знать: завещатель не должен подвергаться давлению, а сам документ нужно оформлять правильно и в официальном порядке. В ином случае все написанное аннулируется.

Какими бы простыми ни казались на первый взгляд вопросы составления завещания и вступления в наследственное право, существует немало подводных камней и различных нюансов, которые могут обернуться неприятными последствиями для наследника. Рассмотрим подробнее основные моменты, связанные с наследованием и оформлением завещания.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно !

Общие правила наследования

При отсутствии завещания наследство покойного распределяется между ближайшими родственниками. В ином случае наследство получит тот, чье имя указал наследодатель. Наследником может стать любой человек, даже не являющийся родственником покойного.

Но что, если члены семьи умершего не согласны с документом и не намерены отдавать имущество чужому человеку? Ничего в данном случае сделать нельзя, так как наследниками по закону, если есть завещание, являются те люди, чьи имена там прописаны.

Однако и из этого правила есть исключения. В некоторых случаях реально добиться доли от всего имущества, но для этого потребуются серьезные основания. Если таких оснований нет, то единственная возможность получить собственность – это оспорить последнюю волю покойного.

Стоит также учитывать, что у владельца имущества могут быть родственники, которые в любом случае получат свой «кусок пирога», даже если наследодатель не упомянул их в документе. Подробнее об этом будет написано далее.

Кто имеет право на наследство

Кто же имеет право по закону на наследство умершего, если есть завещание? Наследодатель имеет законное право передать собственность на свое усмотрение, будь то его родственник или друг, коммерческая или некоммерческая организация, государство. Есть только одно условие: решение завещателя не должно резко противоречить интересам иных лиц.

Обязательная доля

Рассмотрим вопрос о том, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, независимо от завещания. Даже если покойный еще при жизни решил кого-либо сделать своим наследником, ему не стоит забывать о родственниках, которые имеют обязательную долю в его имуществе. Ими считаются недееспособные члены его семьи:

  • инвалиды;
  • несовершеннолетние;
  • пенсионеры (если гражданин вышел на пенсию раньше положенного срока, то недееспособным он не является).

Если есть завещание на конкретных лиц, то кто еще может претендовать на имущество – таким вопросом часто задаются люди, которых обделил наследодатель.

Важно! Законные муж и жена в любом случае являются первостепенными наследниками. Доля супруга (50%) автоматически исключается еще до того, как распределение наследства пойдет в ход. Один супруг не может распоряжаться долей второго.

Также завещание распространяется на следующих лиц:

  • дети завещателя, признанные недееспособными и несовершеннолетние;
  • недееспособный супруг или родители наследодателя;
  • нетрудоспособные иждивенцы.

Таким образом, если есть завещание на одного человека, а наследников больше, то стоит иметь в виду, что родственники умершего, имеющие обязательную долю, могут потребовать пересмотреть завещание.

Квартирный вопрос

Если есть завещание на квартиру, кто еще может претендовать на нее? Такой вопрос нередко задают наследники, которым по завещанию перешла квартира. Неважно, является наследник родственником покойного или нет, это в любом случае будет актуально.

Возможно ли, что жилье может вообще не достаться тому, кому оно положено по завещанию? Безусловно, в ситуации наследования квартиры существует ряд минусов, которые ждут человека, получившего от покойного недвижимость по завещанию:

  • наследнику придется ждать полгода, прежде чем вступить в законное право наследования;
  • есть вероятность, что кто-то из несостоявшихся наследников оспорит завещание в суде;
  • могут объявиться наследники, владеющие обязательной долей, тогда имуществом придется делиться.

Как оспорить завещание

В судебной практике часто встречается ситуация, когда родственники покойного хотят оспорить завещание, думая, что наследодатель обделил их. Но можно ли это сделать и кто имеет на это право, какими должны быть доводы для оспаривания и куда следует обращаться?

Оспорить завещание имеют право следующие лица:

  • наследник по закону;
  • один из собственников имущества, которого не указали в завещании;
  • родители несовершеннолетних детей или их опекуны;
  • лицо, чьим имуществом распорядились не по праву.

Существует несколько оснований для оспаривания:

  • если родственники смогут доказать факт психического отклонения завещателя, его старческого слабоумия и неадекватности, когда человек не отдает себе отчета в своих действиях;
  • когда лицо составляло завещание в наркотическом или алкогольном опьянении;
  • если завещание оформлено неправильно;
  • если доказан факт насилия над завещателем, когда на него оказывалось давление для составления документа;
  • если имущество, указанное в завещании, было куплено на средства другого лица;
  • если собственность была приобретена в браке, а имени второго супруга в завещании не обнаружено.

Важно! Оспаривать завещание можно лишь после смерти наследодателя и только после открытия документа.

Куда обратиться

Оспорить завещание можно только в районном суде, подав иск о признании его недействительным. Для этого истцу придется собрать ряд бумаг для доказательства родственной связи с завещателем, документы, подтверждающие недействительность завещания по тем или иным причинам и задокументированные показания свидетелей.

Уменьшение обязательной доли

Чтобы уменьшить долю наследника, должны быть серьезные основания. Часто бывает, что родственники завещателя не проявляют к нему никакого интереса при жизни, но после смерти они начинают активно делить его наследство. При этом наследника по завещанию не устраивает такой расклад и он хочет отменить обязательную долю родственников покойного или лишить их доли вовсе. Однако для суда неучастие родственников в жизни завещателя не является весомым аргументом.

Чтобы суд признал родственника недостойным наследства, он должен совершить противоправные действия против завещателя, наследников или самого завещания (испортить его, подделать, украсть и пр.). Если истец докажет, что со стороны родственника имели место неправомерные деяния по отношению к завещателю или наследникам (угрозы, умышленное причинение вреда здоровью, попытка повлиять на волю завещателя и пр.), суд откажет ему в праве наследования. Также недостойным наследником суд может признать лицо, лишенное родительских прав (наследство ребенка перейдет по закону его приемным родителям, если они есть).

Увеличение обязательной доли

На увеличение своей обязательной доли не имеет права ни один человек, даже несмотря на наличие инвалидности, пожилой возраст или несовершеннолетие.

Однако существует исключение: если доля, доставшаяся наследнику, меньше, чем ему полагается по закону, то это свидетельствует об ущемлении его прав на обязательную долю.

Отмена завещания

Ввиду разных жизненных обстоятельств (например, ссоры с наследником) человек, составивший документ и выразивший в нем свою последнюю волю, может и передумать оставлять его. Отмена завещания делается в одностороннем порядке, после чего документ аннулируется и перестает иметь юридическую силу, а значит, не может быть использован после смерти гражданина.

Единственное лицо, которое может отменить завещание, — это человек, его написавший. Аннулировать документ можно двумя способами: переписать завещание, изменив в нем некоторые положения, или полностью отменить его.

Написать заявление об отмене завещания желательно в той нотариальной конторе и у того нотариуса, где оно было составлено. Если же это затруднительно, то можно обратиться к другому нотариусу, но процедура отмены займет больше времени.

В случае если отменить завещание хочет не наследодатель, а его ближайшие родственники (после смерти наследодателя), то сделать это можно в судебном порядке.

Можно ли отказаться от наследства

Наследнику дается полгода, чтобы определиться с вопросом относительно своего наследства: принять его или же отказаться. Болезнь, командировка или длительный отъезд могут рассматриваться судом как уважительная причина, по которой наследник не обратился за положенным ему имуществом в установленный срок.

Также ей может считаться случай, когда наследник написал заявление на отказ, но нотариус не пустил его в ход. Незнание, занятость на работе и подобные моменты уважительной причиной не являются.

Если человек принял решение не обращаться за получением наследства и думает, что можно бездействовать и ситуация разрешится сама, он глубоко заблуждается. Отказ от наследства должен быть документально зафиксирован у нотариуса, который открыл дело по завещанию.

Как оформить отказ от наследства в пользу другого лица

Если гражданин желает передать наследство другому человеку, то необходимо оформить заявление. Аргументировать свое решение не нужно, но важно помнить, что переписать отданное имущество обратно на себя или другого человека нельзя.

Важно! Заявителю не нужно получать согласие от других лиц, если он является совершеннолетним и дееспособным. Ему следует прийти к нотариусу с паспортом и заполнить заявление.

При отказе от наследства лицо не обязано платить какие-либо налоги, но нотариусу все же придется заплатить за заявление (порядка 300 рублей), хотя многие специалисты не берут деньги за данную услугу.

Заключение

Любому человеку, получившему наследство, стоит помнить, что это не всегда «золотые горы», беззаботная жизнь и отсутствие денежных проблем. Иногда наследство – это еще и хлопоты, долги, бумажная волокита, госпошлина и даже ссоры с родственниками. В то же время у каждого человека, в чью пользу было составлено завещание, есть выбор: он может либо принять наследство, либо отказаться от него.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно !


Как оформить завещание на дом и земельный участок

Здравствуйте! У меня есть загородный дом с участком. Хочу оставить свое хозяйство тому, кого сам выберу в наследники. Расскажите, как правильно оформить завещание на дом и земельный участок?

Олег Викторович К.

Оформить наследство определенному человеку можно. Понадобится завещание и нотариус.

Что такое завещание

Завещание — это документ, в котором человек указывает, как следует распорядиться принадлежащим ему имуществом после его смерти. Тот, кто завещает, — наследодатель. Тот, кто наследует, — наследник.

Завещание — это сделка, но односторонняя. В двусторонней сделке, например в купле-продаже , каждая сторона должна совершить какой-то волевой акт. Одна — купить, а вторая — продать. Односторонняя сделка будет действительна, когда юридически значимое действие совершит всего одна сторона. В нашем случае это действие — указание наследодателя, что и кому оставить.

Закон установил строгий порядок оформления завещания: в письменном виде и с обязательной личной подписью наследодателя. Подписать через представителя нельзя.

Наследодатель всегда может изменить и переписать завещание, причем столько раз, сколько захочет, и в любой момент своей жизни. Юридическую силу имеет только последнее оформленное завещание. Но на разное имущество можно оформить разные завещания: например, одно, на дом, — для одного наследника, а второе, на машину, — для другого. Если завещания не противоречат друг другу и касаются разного имущества, то будут действительны.

Что написать в завещании

Для завещания нужны однозначные формулировки: вы должны ясно выразить свою волю, чтобы исключить двоякое толкование ваших слов. Например, если хотите оставить землю и дом сестре, а у вас их две, четко пропишите, какой именно из сестер оставляете наследство. Если напишете «моей сестре» и не уточните, будет неясно, которой из двух должно достаться наследство. На момент составления завещания вы должны понимать значение своих действий, не находиться в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием сильных лекарств.

Вы вправе оставить дом и землю любому человеку, которого выберете в наследники. Это может быть член вашей семьи: сын, племянник, дядя — или кто-то , не имеющий с вами родственных связей: друг, соседка по площадке или напарник по работе. Для наследования по завещанию момент родства неважен. Главное, чтобы вы четко сформулировали в документе, кто именно будет вашим наследником.

Например, если завещаете родственникам, напишите: «Завещаю моей сестре, Ивановой Алевтине Ивановне, которая родилась 5 сентября 1979 года». Если неродному человеку, лучше пишите с паспортными данными: «Завещаю Никифорову Сергею Петровичу, который родился 11 марта 1981 года, место рождения — город Тюмень, паспорт 0305 888999, выдан УВД Калининского округа г. Тюмени 17 ноября 2014 года». Чем полнее напишете, тем проще будет наследнику доказать, что именно он тот человек, которому вы оставили наследство.

Как сохранить все в тайне

Можно оставить открытое или закрытое завещание. В открытом варианте волю наследодателя увидит нотариус, секретарь, который будет печатать документ, и свидетели, если они будут. В таком варианте оспорить завещание почти нет шансов, поскольку нотариус помогает с формулировками.

В закрытом завещании даже нотариус не знает о его содержании. Такой документ наследодатель пишет и визирует собственноручно, затем передает нотариусу в заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей. Они тоже не знают содержания завещания, но ставят на конверте свои подписи. Этот конверт нотариус в присутствии все тех же свидетелей запаковывает в другой конверт, на котором пишет, от кого, когда и где принял завещание.

В этом случае есть риск, что завещание могут оспорить, и тогда имущество достанется кому-то другому.

Кто удостоверяет завещание

По общему правилу это делает нотариус, но в некоторых случаях его могут заменить другие лица. Тут действует такой принцип: если возможности удостоверить завещание у нотариуса нет по независящим от человека причинам, обращаются к должностным лицам, определенным в законе.

Например, если моряк плывет на корабле под флагом РФ и хочет составить завещание, он идет к капитану. Участник арктической экспедиции удостоверяет завещание у начальника экспедиции. В пункте дислокации воинских частей документы удостоверяет командир воинской части.

Но если моряк сошел на берег или экспедиция закончилась, у человека появляется возможность обратиться к нотариусу, чтобы удостоверить завещание. Обратиться к капитану судна или начальнику экспедиции вместо нотариуса он уже не может.

Удостоверять завещание еще могут должностные лица консульских учреждений в другой стране, главврач в стационаре медицинской организации или начальник мест лишения свободы у заключенных. Полный перечень таких случаев и лиц оговорен в законе.

Когда подойдет простая письменная форма

Если человек попадет в чрезвычайные обстоятельства, угрожающие его жизни, и из-за этого не сможет обратиться за удостоверением к нотариусу или другим уполномоченным лицам, можно написать завещание от руки. Такими обстоятельствами можно считать, например, место стихийного бедствия или зону боевых действий.

Чтобы документ был действителен, человек должен изложить последнюю волю собственноручно в присутствии двух свидетелей. Они впоследствии подтвердят, что это распоряжение написал сам человек и никто его не принуждал.

Какие документы потребуются

Паспорт. Нотариус удостоверяет завещание и должен убедиться, что документ подписывает именно тот человек, чье имя указано в завещании. Никаких документов, например подтверждающих право собственности на дом и земельный участок, представлять не нужно.

Более того, можно оформить завещание на имущество, которого сейчас нет, но которое будет принадлежать человеку в будущем.

Например, сейчас у вас только один дом с земельным участком, но вы собираетесь построить там еще баню или домик для гостей. Необязательно переписывать завещание — можно сразу написать, что вы завещаете выбранному вами наследнику принадлежащий вам дом и земельный участок, а также любой другой дом или дома, которые будут расположены по тому же адресу. Или вообще любые дома и земельные участки, принадлежащие вам на момент смерти. Или любое имущество, которое будет принадлежать вам в будущем. Такой вариант удобен, если захотите продать нынешнюю недвижимость и купить новую.

Документы, подтверждающие ваше право собственности, будет предъявлять ваш наследник при вступлении в наследство. Это ему придется доказать, что вы действительно владели этим имуществом и теперь право на него переходит к нему.

Как обычно составляют завещание

Если не брать крайности вроде чрезвычайной ситуации, грозящей смертью, или лишение свободы, достаточно прийти к нотариусу с паспортом. В любую нотариальную контору — нет никаких ограничений по месту жительства или другому признаку.

Помните: вам надо четко и недвусмысленно зафиксировать вашу волю, поэтому описывайте наследника узнаваемо. Если это родственник, достаточно формулировки «моему сыну, ФИО» — или «моей дочери, жене, брату, племяннику» и так далее. Можете дописать дату рождения, паспортные данные и адрес регистрации. Если оформляете документ в пользу человека, не приходящегося вам родней, паспортные данные и адрес его регистрации указывайте обязательно, чтобы потом не было сомнений, что именно этого человека вы выбрали своим наследником.

Нотариус сам сформулирует документ исходя из ваших пожеланий: напишет, кому и что вы оставляете в наследство. Вам останется только прочесть документ, чтобы проверить, что все написано верно, и подписать его. Один экземпляр останется в архиве нотариуса, второй вы заберете с собой. Составить завещание обойдется примерно в 1000—1200 рублей , удостоверить его — в 100 рублей.

Обязательная доля

Бывают случаи, когда наследодатель выбирает наследника и завещает ему все имущество, а наследник получает только часть завещанного. Другую часть получает тот, у кого есть право на обязательную долю в наследстве. Даже завещание здесь бессильно.

Право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние дети, супруги, родители, дети, неспособные трудиться из-за преклонного возраста или состояния здоровья. Они получат половину того, что принадлежало бы им в случае, если бы завещания не было.

Например, на момент смерти у человека нет других родственников, кроме пожилой нетрудоспособной матери. При этом он составил завещание, где все имущество завещал подруге детства. Мать все равно получит часть имущества, несмотря на распоряжение. Если бы завещания не было — она получила бы все наследство целиком, как единственный наследник. Но, поскольку есть завещание, она получит только половину от положенного при наследовании по закону, то есть ½ доли. Вторую половину доли получит подруга детства по завещанию.

Обязательным наследником может быть не только родственник. Если до момента смерти человека с ним вместе не меньше года жил, например, ребенок погибшего друга и умерший его содержал на собственные средства, такой ребенок тоже получит обязательную долю.

Обязательная доля высчитывается из общей наследственной массы. Если, кроме дома с участком, больше никакого наследства не останется, эту долю высчитают из этого имущества. А если будет еще что-то — даже бытовая техника и предметы обихода, — обязательную долю будут сначала высчитывать из незавещанного имущества. Если не хватит — перейдут к завещанному.

Мы уже писали подробно, что такое обязательная доля в наследстве. Прочитайте, чтобы примерить требования закона к вашей ситуации.

Чтобы оформить завещание, определитесь, к какому нотариусу пойдете. Возьмите с собой паспорт и деньги. Заранее запаситесь информацией о выбранном наследнике — лучше всего, если возьмете с собой копию его паспорта. Так нотариус точно укажет правильные сведения. Подпишите завещание и помните: у вас есть право в любой момент его изменить, если решите все переиграть.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах или законах, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Читайте также:  Стук за стеной соседа от отопления
Ссылка на основную публикацию